Договор хранения

Общие положения о договоре хранения

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ).

В российском дореволюционном гражданском праве обязательства по хранению именовались поклажей, отсюда и название одной из сторон договора хранения — поклажедатель.

Хранение вещи, принадлежащей другому лицу, является типичным видом оказания фактических услуг. Действия хранителя не носят материальный характер, и удовлетворение интересов поклажедателя происходит за счет самого факта обеспечения сохранности переданного на хранение имущества, такие действия не влекут прямых юридических последствий для поклажедателя.

Обязательства, связанные с передачей вещи на хранение, могут вытекать из договора либо возникать в силу закона. К последним, в частности, относятся обязательства по ответственному хранению товаров, полученных покупателем по договору поставки и не соответствующих условиям по количеству, качеству, ассортименту и т. п. (п. 1 ст. 514 ГК РФ), хранение находки лицом, ее нашедшим (п. 3 ст. 227 ГК РФ) и др.

Договорные обязательства по хранению достаточно многообразны. Условие о хранении вещи может быть закреплено в сложном договоре, смешанном договоре либо в отдельном договоре хранения.

В случае сложного договора обязательство по хранению составляет часть договора, без которой он существовать не может. К таким договорам относятся, в частности, договор перевозки, договор хранения, договор об оказании почтовых услуг по доставке почтовых отправлений и денежных средств. Во всех этих случаях обязанный субъект обязан обеспечить сохранность переданного ему имущества и возвратить его обязанному лицу. К отношениям сторон, вытекающим из сложного договора, содержащего условие о хранении, применяются положения соответствующих глав ГК РФ или иных правовых актов, положения о договоре хранения (гл. 47 ГК РФ) применяются субсидиарно.

Хранение может входить в состав не только сложного, но и смешанного договора, при котором элементы различных договоров, в том числе и хранения, набираются специально для конкретного случая самими сторонами. В качестве примера можно привести договор транспортной экспедиции, в условия которого можно включить и обязанность экспедитора по хранению товаров, принадлежащих грузоотправителю (получателю груза), а также рассмотренный нами выше агентский договор.

К таким договорам положения гл. 47 ГК РФ применяются в соответствии со ст. 421, определяющей правовой режим смешанных договоров.

Могут заключаться и самостоятельные договоры хранения, например хранение вещей в камерах хранения, на товарных складах и др.

Юридическая характеристика договора хранения зависит от того, заключен он в сфере предпринимательства или нет. В общегражданских отношениях договор хранения, как это вытекает из приведенного выше определения, является реальным, безвозмездным и односторонним, т. е. считается заключенным с момента передачи вещи на хранение и влечет права только для одной стороны — поклажедателя, наделяя хранителя только обязанностями.

В сфере предпринимательской деятельности, когда хранителем является частный предприниматель, коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), договором хранения может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок (ч. 2 ст. 886).

Поскольку договоры в предпринимательской деятельности предполагаются возмездными, если в законе или в договоре не установлено иное, договор с участием профессионального хранителя является консенсуальным, возмездным и взаимным. В качестве примера можно привести договор хранения на товарном складе.

В некоторых случаях (например, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в ломбарде) договор хранения является публичным договором. Допускается заключение договора хранения путем присоединения поклажедателя к договору в целом, условия которого выражены в стандартных формах (договор присоединения).

Сторонами договора в общем случае могут быть любые субъекты гражданского права.

Основным существенным условием договора является его предмет — услуга по хранению вещи, в том числе денег и ценных бумаг. По общему правилу вещь, передаваемая на хранение, должна относиться к движимому имуществу и быть индивидуально-определенной.

Вместе с тем из этого правила имеются исключения. В частности, в п. 3 ст. 926 ГК РФ для одного из видов хранения — секвестра допускается использование в качестве его предмета в равной мере и недвижимых вещей. В остальных случаях действия, направленные на обеспечение сохранности недвижимого имущества, совершаются в рамках отношений, регулируемых гл. 39 ГК РФ, и договор независимо от его названия должен рассматриваться как договор о возмездном оказании услуг по охране имущества.

Вещи, определенные родовыми признаками, по общему правилу не могут быть предметом хранения. Однако и в римском праве, и в современном российском законодательстве (ст. 890 ГК РФ) из этого правила допускается исключение — так называемое хранение вещей с обезличиванием или иррегулярное хранение. Смысл иррегулярного хранения состоит в том, что в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. Наиболее часто хранение вещей с обезличиванием встречается при хранении на специальных товарных складах — зернохранилищах, холодильниках, овощехранилищах, элеваторах и т. п.

Срок хранения не является существенным условием договора. Согласно ст. 889 ГК РФ хранитель обязан хранить вешь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Если срок хранения определен моментом востребования веши поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия, указанные в п. 2 ст. 899 ГК РФ.

В консенсуальном договоре хранения условие о сроке исполнения обязательства принять (передать) вещь на хранение является существенным (п. 2 ст. 886).

В п. 1 ст. 888 ГК РФ предусмотрены обязанности только одной стороны — хранителя принять вещь, что свидетельствует об отсутствии у нее права требовать передачи вещи. Но там же говорится и об обязанности поклажедателя нести ответственность за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением (если иное не предусмотрено законом или договором). Поскольку обязанность возмещения убытков представляет собой форму ответственности, следует признать, что ответственность поклажедателя в консенсуальном договоре все же существует.

Указанное обстоятельство имеет важное значение. Поскольку речь идет об обычной гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства, то, во-первых, убытки от передачи вещи на хранение в силу ст. 393 и ст. 15 ГК РФ, к которой она отсылает, возмещаются в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду; во-вторых, обязанность возмещать убытки наступает только в случае, когда должник-поклажедатель нарушил обязательство передать вешь по своей вине, а если таким должником является предприниматель, то и независимо от вины; в-третьих, указание на то, что поклажедатель освобождается от обязанности возмещать убытки в случае своевременного, в разумный срок уведомления хранителя о том, что вещь не будет вопреки договору передана на хранение, представляет собой не единственное, а лишь дополнительное, сверх указанных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, основание освобождения от ответственности; в-четвертых, стороны имеют возможность обеспечить неустойкой обязательство не только хранителя (принять вешь на хранение), но и поклажедателя (своевременно передать вещь); в-пятых, п. 2 ст. 888 представляет собой случай просрочки исполнения, а потому в силу п. 2 ст. 405 ГК РФ кредитор (хранитель) вправе не только отказаться от принятия просроченного исполнения, но и потребовать возмещения убытков; в-шестых, правило п. 2 ст. 405 в части, позволяющей сделать вывод о необходимости для кредитора доказать утрату интереса к принятию просроченного исполнения, применительно к ситуациям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 888, не действует (в данном случае соответствующие последствия связаны с самим фактом просрочки).

В соответствии со ст. 891 ГК РФ на хранителя возлагается обязанность обеспечить сохранность вещи. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре таких условий хранитель обязан принять также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи.

Во всех случаях хранитель обязан принять меры, обязательность которых предусмотрена законом, правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и др.).

Безвозмездное хранение выделено в п. 3 ст. 891 ГК РФ, чтобы определенным образом снизить для этой ситуации масштабы ответственности путем сужения круга обстоятельств, за которые несет ответственность хранитель. Хранитель в этом случае обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах.

Статья 892 ГК РФ предоставляет хранителю возможность пользоваться переданной вещыо только с согласия поклажедате- ля, кроме случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.

Вопросам, связанным с установлением оснований, порядка и последствий изменения условий хранения, посвящена ст. 893 ГК РФ. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором, хранитель обязан немедленно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения вещи, хранитель может изменить условия хранения и не дожидаясь ответа поклажедателя.

Согласно п. 2 ст. 893 хранитель вправе самостоятельно продать вещь или ее часть по сложившейся в месте хранения цене в случаях, когда возникла реальная угроза порчи вещи либо такая порча уже началась, или возникли обстоятельства, которые не позволяют обеспечить ее сохранность, а в силу тех или иных причин от самого поклажедателя принятия мер ожидать уже нельзя.

На поклажедателя возлагается обязанность при сдаче на хранение опасных вещей соответствующим образом предупреждать хранителя.

Поклажедатель несет все последствия нарушения этой обязанности, включая гибель или повреждение хранимых вещей, а также причинение вреда хранителю или третьим лицам. Помимо прочего, поклажедатель, несмотря на гибель или сознательное уничтожение хранителем опасных вещей, обязан выплатить ему при возмездном хранении обусловленное договором вознаграждение.

Статья 894 Г К РФ предусматривает различные ситуации, при которых хранитель вынужден обезвредить или уничтожить принятые им на хранение веши с опасными свойствами. В основе разграничения этих ситуаций лежит принцип вины и справедливого распределения риска случайного наступления указанных последствий между сторонами. Кроме того, учитывается, кто именно выступает в роли хранителя.

По обшему правилу при обезвреживании или уничтожении вещи с опасными свойствами хранитель отвечает только за свою вину. Обычный хранитель признается виновным, если он не принял во внимание предупреждение поклажедателя об опасных по своей природе свойствах передаваемой на хранение веши, а также в случае, выделенном п. 2 ст. 894 ГК РФ. Профессиональный хранитель признается виновным, кроме того, и в случае, если не докажет, что вещь была сдана ему под неправильным наименованием и он не мог с помощью наружного осмотра удостовериться в се опасных свойствах.

Хранитель, доказавший свою невиновность в указанных выше случаях, имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с обезвреживанием веши или ее уничтожением, а при возмездном хранении, кроме того, и выплаты вознаграждения.

Законодатель, предусматривая в ст. 894 ГК РФ обязанность поклажедателя в обусловленных в ней ситуациях нести ответственность не только перед хранителем, но и непосредственно перед третьими лицами, имеет в виду обстоятельства, при которых есть основания рассматривать поклажедателя как владельца источника повышенной опасности и, следовательно, лица, несущего ответственность по ст. 1079 ГК РФ.

Статья 895 ГК РФ исходит из необходимости личного исполнения обязательства хранителем. Это связано с тем, что покла- жедатель обычно учитывает индивидуальные особенности хранителя, включая возможности хранителя-предпринимателя. По этой причине данная статья требует получения предварительного согласия поклажедателя на передачу вещи третьему лицу в виде общего правила, из которого сделано два исключения.

Наличие указанных в ней исключительных обстоятельств — то, что передача осуществлялась в интересах поклажедателя, и то, что хранитель не мог получить согласия поклажедателя, — обязан доказать в случае спора хранитель. На него возлагаются и последствия несвоевременного уведомления о передаче поклажедателя. Подразумевается, что поклажсдатсль имеет возможность при последующей гибели или повреждении вещи доказывать, что при своевременном его уведомлении о передаче третьему лицу данных последствий можно было бы избежать (один из вариантов — поклажедатель ссылается на то, что, своевременно узнав о передаче вещи третьему лицу, он немедленно забрал бы переданные на хранение вещи).

При передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель сохраняет перед поклажедателем ответственность за сохранность переданного на хранение имущества.

Статья 896 ГК РФ устанавливает порядок выплаты вознаграждения хранителю, носит дисиозитивный характер, предлагая одновременно сторонам определенные варианты. Так, общий принцип осуществления расчетов выражается в необходимости выплатить вознаграждение по окончании всей услуги, т. е. за все время хранения, либо по окончании отдельных периодов. Возможна альтернатива в виде уплаты аванса, который в случаях, предусмотренных договором, может быть превращен в задаток.

Хранителю предоставляется право отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать свою вещь, если последний не уплатит более чем за половину периода, за который должна была производиться оплата.

Последствия досрочного прекращения договора зависят от того, кто и по какой причине расторг договор. Если так поступил хранитель по обстоятельствам, за которые он не отвечает, ему причитается соразмерная часть вознаграждения, а если это произошло вследствие того, что поклажедатель не сообщил об опасных свойствах вещи, — вся сумма вознаграждения. Когда прекращение произошло по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, он утрачивает право на какое бы то ни было вознаграждение, а то, что успел получить, должен вернуть.

При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им расходы на хранение веши, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

При возмездном хранении понесенные хранителем расходы также должны быть ему компенсированы. В этом случае они входят в состав вознаграждения (ст. 897 ГК РФ).

Особо в законе выделены чрезвычайные расходы, т. е. расходы, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения. Поклажедатель должен возместить их только при условии, если от него получено на то согласие либо это следует из закона, иного правового акта или договора (ст. 898 ГК РФ).

Когда речь идет о возмездном хранении, чрезвычайные произведенные с согласия заказчика расходы в отличие от всех других компенсируются сверх вознаграждения.

В статье 899 ГК РФ, предусматривающей различные неблагоприятные для поклажедателя последствия неисполнения обязанности взять обратно вещь, имеется в виду ситуация, при которой он не согласовал с хранителем продолжение договора на новый срок, и только после того, как поклажедатель пропустит не только основной, но и предоставленный ему сверх того льготный разумный срок.

На поклажедателя возлагается обязанность по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи, немедленно забрать переданную на хранение вещь (п. I ст. 899).

Последствия неисполнения данной обязанности установлены п. 2 ст. 899, в соответствии с которым хранитель вправе после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на реализацию вещи.

Статья 900 ГК РФ возлагает на хранителя обязанность возвратить вещь, которая была передана поклажедателем, а при хранении с обезличением (иррегулярное хранение) — такую же вещь. В том и в другом случае поклажедатель при уклонении хранителя от возврата вещи вправе предъявить ему иск об исполнении обязательства в натуре по ст. 396 ГК РФ. При этом в силу п. 2 данной статьи возмещение должником (хранителем) убытков освобождает от исполнения договора, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 3 ст. 900 реальное исполнение обязательства охватывает передачу плодов и доходов от неправомерно удерживаемой хранителем веши. Следовательно, на него возлагается обязанность возмещать убытки и от невозврата плодов и доходов.

Статья 901 ГК РФ, посвященная условиям ответственности, в основном совпадает с общими нормами об ответственности за неисполнение обязательства (ст. 401 ГК РФ). Вместе с тем есть и определенные расхождения.

Во-первых, повышенная ответственность, т. е. ответственность без вины, наступает не у любого хранителя-прсдпринима- теля, а только у профессионального хранителя. По этой причине фирма, не занимающаяся хранением как таковым, отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятой на хранение вещи только при наличии своей вины. Повышенную ответственность несут ломбард, банк, товарный склад и др.

Во-вторых, и у профессионального хранителя определенным образом сужаются рамки ответственности: для освобождения от ответственности он может ссылаться не только на непреодолимую силу либо умысел или грубую неосторожность поклажедателя, но и на то, что утрата, недостача или повреждение вещи произошли вследствие ее свойств, о которых при приеме вещи хранитель не знал и не должен был знать.

Статья 902 ГК РФ, установив, что на ответственность хранителя распространяется общий принцип возмещения убытков, закрепленный в ст. 393, вместе с тем вносит определенные уточнения: за утрату и недостачу вещи возмещение следует выплачивать в размере стоимости утраченных или недостающих вещей, за повреждение вещи — в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость, а если вещь за время хранения по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, изменилась настолько, что не может быть использована по первоначальному назначению, отказавшийся от получения веши поклажедатель вправе потребовать возмещения ее стоимости и убытков.

Ссылка на ст. 393 позволяет определять исходные величины при подсчете убытков. За основу должны быть приняты цены в месте и в момент, где и когда обязательство должно было быть исполнено.

Статья 903 ГК РФ, возлагающая на поклажедателя обязанность возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, действует применительно ко всем случаям возникновения убытков, в том числе и по регрессному иску хранителя, возместившего вред, причиненный свойствами вещи третьим лицам.

Требования к форме договора хранения установлены в ст. 887 ГК РФ. Данная норма отсылает к общим положениям о форме сделки, закрепленным в ст. 161 ГК РФ, раскрывая понятие суммы сделки применительно к хранению как стоимости передаваемой на хранение вещи.

Консенсуальный договор хранения должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников договора и стоимости веши, передаваемой на хранение. Несоблюдение письменной формы влечет общие последствия в виде запрета на использование свидетельских показаний в суде. Однако передача веши на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т. п.) может быть доказана свидетельскими показаниями. Кроме того, при несоблюдении простой письменной формы договора хранения стороны вправе ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве веши, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

  • сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
  • номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

Держатель номера или жетона предполагается лицом, которое сдало вещь на хранение или действует от его имени. По этой причине хранитель несет ответственность при выдаче имущества тому, кто предъявил номер или жетон, лишь если будет доказано наличие в действиях хранителя умысла или грубой неосторожности. Номер и жетон служат одним из возможных способов доказательства заключения договора. Соответственно гражданин, утративший номер или жетон, сохраняет право доказывать существование договора, в том числе и путем ссылки на свидетельские показания.

41. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика, виды.

Поклажа — это договор, в силу которого одна сторона, поклажедатель (депонент), передает другому лицу, поклажепринимателю (депозитарию) вещь на сохранение с тем, чтобы вернуть ее в указанный срок или по требованию поклажедателя.

Данный договор является реальным, безвозмездным, взаимным.

Предметом договора поклажи является, как правило, индивидуальная вещь. Однако допускалась передача на хранение и родовых вещей, с условием, что возвращены будут такие же вещи и в том же количестве; однако такая поклажа называлась иррегулярной.

Обязанностью депозитария является возвращение вещи депонента в целости и сохранности. Если вещь испорчена или погибла, он обязан возместить ущерб; при этом ответственность его основана на умысле или грубой неостророжности.

Депонент обязан не допустить передачи на хранение вредоносной вещи, то есть такой, которая могла бы испортить вещи поклажепринимателя или третьих лиц. Если он не исполняет этой обязанности, то несет ответственность за причиненный вред; основанием такой ответственности является любая вина (умысел, грубая и легкая неосторожность).

Отличительные признаки. Отличительные признаки, характеризующие договор depositum, сводятся к следующим. (1) Depositum — контракт реальный: обязательство из этого договора воз- никает re, т. е. посредством передачи вещи; одно сог- лашение о том, что известное лицо обещает принять на хранение вещь другого лица, еще не устанавливало обязательство из depositum. Не требуется, чтобы поклажедатель был собственником отдаваемой на хранение вещи: можно заключить depositum и в отношении чужой вещи (например, находящейся у данного лица на сервитутом праве, по договору ссуды, в качестве заклада и т. д. ). Марцелл считает, что даже разбойник или вор, отдавшие краденые вещи на хранение, recte depositi acturos: они также заинтересованы в хранении вещей (кстати, заинтересован в этом и собственник, которому придется в дальнейшем отбирать свои вещи от вора). Таким образом, поклажедателем может быть всякое за- интересованное лицо. Но не может быть отдана на хранение вещь, принадлежащая поклажепринимателю. «Кто позволяет оставить у себя на хранение свою же собственную вещь (или берет свою вещь в пользование) — говорит Юлиан, — не отвечает ни по actio depositi (по иску из до- говора о хранении), ни по actio commodati (по иску из ссуды)» . «Не может быть ни залога на свою вещь, ни договора хранения, ни прекария, ни купли, ни сдачи себе внаймы» — повторяет Ульпиан. (Кэп xD) (3) Нормально предметом договора хранения (как и предметом ссуды) является вещь индивидуально определенная. Однако, в римском праве допустили также и договоры о хранении вещей, определенных родовыми признаками; но передачу на хранение таких вещей нельзя признать соответствующей характеру данного договора: недаром deposi- tum вещей, определенных родовыми признаками, обозначается как depositum irregulare, т. е. не обычный, не нормальный вид договора, а какой-то особый, чрезвычайный . (4) Цель передачи вещи — хранение ее поклажепринимателем. Поклажеприниматель не только не становится собственником вещи, он даже не является ее владель- цем; он только держатель вещи на имя поклажедателя, не имеющий права пользоваться вещью. (5) Вещь может быть передана по договору depositum или на опреде- ленный срок или до востребования. Включение в договор срока хранения не существенно. (6) По окончании срока хранения (а при бессрочном хранении — по заяв- лению поклажедателя) вещь, в соответствии с целью договора, должна быть возвращена поклажедателю, при том (в случае обычного, нормального depositum) имен- но та индивидуальная вещь, которая была принята на хранение.

ВИДЫ: Особый вид поклажи представляет собою секвестрация. В этом случае договор заключает- ся в том, что несколько лиц отдают на хранение вещь с тем условием, чтобы она была возвращена тому или другому, в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоятельстВА. Специальную разновидность договора поклажи составляет так называемый depositum irregulare (необычная, ненормальная поклажа). Предметом поклажи в собственном смысле являются вещи индивидуально определенные; обязанность поклажепринимателя состоит в том, чтобы хранить вещь, а по окончании срока хране- ния возвратить ту же самую вещь. Допускалась, однако, возможность отдачи на хранение также денег и других вещей, определяемых родовыми признаками. Если эти вещи передавались в особом хранилище (ящике, шкатулке и т. п. ), они тем самым получали индивидуализацию, и тогда никакого своеобразия контракта depositum в этом не было. Если же заменимые вещи отдавались поклажепринимателю без какого-либо их обособления в некоторое целое, получающее значение индивидуально определенной вещи, а непосредственно, то в результате их смешения с однородными вещами поклажепринимателя полученные заменимые вещи становились предметом права собственности поклажепринимателя; на последнего в связи с заменимостью принятых вещей возлагалась в таких слу- чаях обязанность возвратить не те же самые вещи, какие были поклажепринимателем получены, а только такое же количество вещей такого же рода, какие были получены. Эта разновидность поклажи и носит название depositum irregulare, поклажа «не по правилам», «не обычно совершаемая», а особая, исключительная. Depositum irregulare по внешности имеет много общего с договором займа: одинаковый предмет договора (заменимые вещи), переход права собственности на переданные вещи к лицу, получившему их, и вытекающее отсюда перенесение на получателя вещей риска случайной гибели этих вещей, а также обязанность возврата не полученных вещей, а только такого же количества вещей такого же ро- да. При всем этом внешнем сходстве контрактов depositum irregulare и mutuum между тем и другим контрактом оста- ется существенная разница. Цель договора займа заключается в том, чтобы удовлетворить хозяйственную потребность заемщика, т. е. лица, получающего деньги или иные заменимые вещи. При иррегулярной поклаже хозяйственное назначение и цель договора — прямо противоположны: услугу оказывает принимающий деньги или иные заменимые вещи.

Некоторые случаи поклажи имеют настолько своеобразные черты, что должны быть выделены в качестве специальных разновидностей этого контракта. Так, иногда поклажедатель вынужден отда- вать вещи на хранение во время пожара, землетрясения или другого бедствия, опасности, или ввиду вообще тяжелых условий, в которых оказался поклажедатель — depositum miserabile, несчастная или горестная поклажа (термин не римский). В преторском эдикте эти случаи были выделены в том смысле, что если поклажепри- ниматель, взявший вещь в поклажу при обыкновенных обс- тоятельствах, отвечал in simplum, т. е. в одинарном раз- мере причиняемого им ущерба поклажедателю, то принявший вещь в поклажу во время мятежа, пожара, кораблекрушения и т. д. — отвечал в двойном размере.

Договор хранения: понятие, виды и правовое регулирование

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Договор этот относится к договорам по оказанию фактических услуг.

Характеристика договора хранения: может быть как реальным, так и консенсуальным, как возмездным, так и безвозмездным, взаимным.

Смотрите так же:  Расписка на получение денежных средств алименты образец

Виды договоров хранения зависят от вида хранения.

Виды хранения:

    обычное хранение и специальное хранение:

а) на товарном складе;
б) в ломбарде;
в) в камере хранения в транспортной организации;
г) в гардеробе;
д) в гостинице и в других местах временного проживания (в санатории) и местах нахождения (в бане);
е) вещей, являющихся предметом спора (секвестр);
ж) нотариальный депозит;
з) культурных ценностей, принадлежащих частным лицам либо музеям;

  • регулярное (обычное) хранение (после окончания такого договора поклажедателю возвращается та самая вещь, которую он сдал на хранение) и иррегулярное хранение – хранение с обезличением (после окончания такого договора поклажедателю возвращается вещь того же рода, вида, количества и качества, что он сдал на хранение);
  • профессиональное хранение (услугу оказывает организация, для которой хранение является целью ее профессиональной деятельности) (п. 2 ст. 886 Гражданского кодекса) и непрофессиональное хранение (услугу оказывает гражданин либо организация, для которой хранение не является целью ее деятельности);
  • хранение, возникшее при обычных условиях гражданского оборота, и хранение, возникшее при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, военных действиях);
  • хранение, возникшее из договора, и хранение, возникшее в силу закона (например, хранение находки – ст. 277 Гражданского кодекса, безнадзорных животных – ст. 230 Гражданского кодекса, наследуемого имущества – ст. 514 Гражданского кодекса, незаконного товара и др.).
  • Договор хранения регулируется Гражданским кодексом РФ, в котором выделяются общие положения этого договора и отдельные виды договоров (общие положения применяются как к отдельным видам этого договора – ст. 905 Гражданского кодекса, так и к обязательствам, возникшим в силу закона, – ст. 906 Гражданского кодекса). Кроме того, отдельные виды договора регулируются законами (например, «О залоге», Основы законодательства РФ о нотариате, ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ»), положениями о юридических лицах, осуществляющих хранение (например, Положение о Музейном фонде РФ, Положения о лицензировании деятельности музеев РФ), уставами юридических лиц, осуществляющих хранение с учетом разъяснений, даваемых постановлениями Пленума ВС РФ и КС РФ.

    • Элементы договора хранения
    • Права и обязанности сторон по договору хранения
    • Ответственность сторон по договору хранения

    § 8. Договор хранения

    Общая характеристика договора хранения. Одной из основных предпосылок существования в различных странах отличительных особенностей правового регулирования хранения в коммерческом обороте является наличие или отсутствие нормативного закрепления дуализма частного права: наличие одновременного существования

    кодифицированных правовых актов по гражданскому и торговому (коммерческому) праву в соответствующей правовой системе.

    Например, в Германии, где подобный дуализм имеет место, правовые нормы, касающиеся правового регулирования хранения в общегражданском обороте (в котором могут участвовать и предприниматели, не являющиеся профессиональными хранителями), закреплены в ГГУ (гл. 12 «Хранение» и гл. 13 «Оставление вещей в гостинице»). Что же касается правового регулирования, осуществляемого в качестве особого, по большей части исключительного вида предпринимательской деятельности, то соответствующие нормы закреплены в разд. 5 кн. 4 ГТУ «Складские сделки».

    Подобная же ситуация фактически имеет место и в США, где ч. 2 разд. 7 ЕТК США «Складские свидетельства: специальные предписания» посвящена особенностям формы договора хранения в коммерческом обороте.

    В то же время в ряде стран дуализм частного права отсутствует и вследствие этого нормы, регулирующие отношения хранения как в общегражданском, так и в коммерческом обороте, включены в единый кодифицированный акт — гражданский кодекс. Примером тому может служить Гражданский кодекс Грузии. Глава 18 ГК Грузии («Сдача на хранение») регулирует отношения хранения в общегражданском обороте, а гл. 19 этого же Кодекса («Сдача на хранение на товарный склад») регулирует хранение в коммерческом обороте как специальную деятельность.

    В отношениях хранения лицо, передающее некоторую вещь на хранение, именуется поклажедателем, а лицо, сохраняющее эту вещь, — хранителем.

    Специальная предпринимательская деятельность по хранению носит профессиональный характер, что требует наличия у лица, осуществляющего подобную деятельность, таких ресурсов, как особое имущество (складские здания или помещения) и специально обученный персонал. Это позволит выполнить ряд подготовительных операций, обеспечивающих наиболее успешное достижение таких традиционных целей хранения, как спасение вещи от порчи и похищения.

    Предваряющие профессиональное хранение операции, связанные с помещением сохраняемого имущества в специально оборудованное, охраняемое помещение, его маркировкой, осуществлением складского учета, с выдачей поклажедателю особого документа, удостоверяющего принятие товара на хранение, и пр., обычно именуются «складированием товара».

    Отличия хранения в коммерческом обороте обычно не остаются не замеченными правом и отражаются в предмете договора, опосредующего хранение в коммерческом обороте.

    Наиболее часто они закрепляются в предмете договора хранения в тех странах, для которых характерен дуализм частного права. Например, в § 688 ГГУ предмет договора хранения в общегражданском обороте характеризуется как обязанность хранителя «хранить движимую вещь, переданную ему поклажедателем». В то же время в § 416 ГТУ предмет договора складского хранения (хранения в коммерческом обороте) характеризуется по-иному: как осуществление прежде всего складирования, а только после этого — хранения товаров.

    Аналогично в п. 2 ст. 7-201 и п. 3 ст. 7-206 ЕТК США кроме хранения как такового на хранителя возлагается специальная обязанность, состоящая в складировании товара.

    В ГК Грузии, построенном в части, относящейся к договору хранения, вне рамок концепции дуализма частного права, предмет договора хранения на товарном складе, как и предмет договора хранения в общегражданском обороте, не содержит такой специальной обязанности, как «складирование товара», что, впрочем, в силу торговых обычаев совсем не означает и не может означать отсутствие этой обязанности у лица, принимающего в качестве предпринимателя товар для складского хранения.

    В последнее время расширяется (в том числе и как предпринимательская деятельность) хранение с «неклассической» целью — с целью ограничения отрицательного воздействия самого объекта хранения:

    — на жизнь и здоровье людей (вещи с опасными свойствами — ст. 769 ГК Грузии);

    — на возможность реализации рядом лиц своих законных интересов (имущество, арестованное в порядке исполнительного производства и переданное на хранение);

    — на окружающую природную среду (ядерные материалы и радиоактивные вещества или химическое оружие);

    — на экономическое благополучие государства и общества (товары, не прошедшие таможенную «очистку» (при хранении их на таможенных складах), или подакцизные товары до уплаты за них акцизов).

    Правовое регулирование отношений по хранению опасного имущества отличается рядом особенностей. Законодатель, регулируя данные отношения, ограничивает право собственности и свободу предпринимательской деятельности лица, обладающего данным имуществом. Он возлагает на это лицо обязанность хранить опасное имущество в соответствии с определенными правилами, которые обычно закреплены в специальных законах и других нормативных правовых актах, их конкретизирующих, посвященных хранению конкретных видов «опасного имущества».

    Деятельность по хранению имеет обеспечительный (вспомогательный) характер, который во многом определяет направленность правового регулирования возникающих при ее осуществлении отношений. В основе норм о хранении лежит принцип: по общему правилу сохраняемая вещь (ресурс) не используется ни в целях хранителя, ни в целях какого-либо иного лица («пассивность» сохраняемого имущества).

    Предпринимательская деятельность предполагает направленность на систематическое извлечение прибыли, что в определенной степени ослабляет в коммерческом обороте свойство «пассивности» сохраняемого имущества и упрощает подобный оборот сохраняемых товаров путем введения специальных складских документов (подробнее об этом см. далее).

    Хранение товаров предпринимателем по договору является возмездной сделкой (§ 420 ГТУ, подп. «f» п. 2 ст. 7-202 ЕТК США, п. 1 ст. 764 и подп. «е» п. 1 ст. 789 ГК Грузии), что отличается от принятого в ряде правовых систем общего правила о безвозмездности хранения в общегражданском обороте (п. 1 ст. 764 ГК Грузии, § 689 ГГУ).

    Природа сохраняемого блага обычно оказывает существенное влияние на особенности правового регулирования отношений по хранению. Так, различается правовое регулирование хранения движимых и недвижимых вещей, от которого отличается регулирование, используемое при хранении информации.

    Чаще всего в качестве хранимого ресурса (объекта хранения) выступают движимые вещи. В коммерческом же обороте из движимых вещей наиболее часто объектом хранения являются те, что обладают особым экономическим свойством — повышенной оборотоспособ-ностью (товары).

    В зависимости от того, устойчивость какой сферы обеспечивается хранением, деятельность по хранению (с определенной долей условности) можно разделить на два вида:

    1) хранение, обеспечивающее устойчивость материальной сферы (например, хранение товаров для последующей их продажи, хранение производственных запасов, хранение запасов материальных ценностей для мобилизационных нужд, хранение подакцизных товаров для надлежащей уплаты акцизов в бюджет);

    2) хранение, обеспечивающее устойчивость нематериальной сферы (например, хранение вещей с опасными для жизни и здоровья свойствами для того, чтобы эти их свойства отрицательно не повлияли на людей и окружающую среду, хранение информации о предпринимательской деятельности какого-либо конкретного лица в форме первичных финансовых учетных документов и пр.).

    Предпринимательская деятельность является одним из наиболее рисковых видов деятельности. Ввиду этого планирование (в том числе планирование поступления и возврата ресурсов), реализуемое на основе хранения, имеет для нее особое значение, обычно признаваемое законодателем. Практически во всех правовых системах, опосредующих

    рыночные отношения, в качестве особого вида договора хранения в законодательстве специально урегулирован предпринимательский договор — договор складского хранения (разд. 7 ЕТК США, разд. 5 кн. 4 ГГУ, гл. 19 ГК Грузии).

    Приведем еще одну классификацию деятельности по хранению:

    1) деятельность по обязательному хранению (осуществляется в силу закона);

    2) деятельность по добровольному хранению (осуществляется на основе свободного волеизъявления).

    Обязанность хранения может возникать как при наступлении некоторых указанных в законе юридических фактов, так и в силу особого правового статуса хранителя.

    В частности, хранение в силу закона является безвозмездным и осуществляется по правилам закона. Примером тому может служить хранение в гостиницах (за исключением хранения денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей) (гл. 13 разд. 7 кн. 2 ГГУ, подразд. 4 разд. 12 ч. 4 ГК Латвии, ст. 778 ГК Грузии). В п. 2 ст. 7-201 ЕТК США к этой же категории относится хранение товаров (включая спиртные напитки и сельскохозяйственные продукты), складируемых на основании какого-либо закона, который требует хранения на государственном приписном складе или предусматривает получение разрешений на выдачу квитанций, имеющих характер складских свидетельств. Подобная квитанция приравнивается к складскому свидетельству, даже если она выдана лицом, являющимся собственником товаров, а не владельцем товарного склада.

    Первый вид хранения (хранение в гостиницах) осуществляется без заключения договора хранения.

    Согласование предмета договора является необходимым для того, чтобы считать договор заключенным. Для возникновения же отношений по безвозмездному хранению в гостиницах законодатель фактически не требует от хранителя и поклажедателя согласования полного состава объекта хранения (ввиду объективных организационных сложностей). Он не согласовывает с хранителем состав вещей, которые хранятся в гостиницах без сдачи их на хранение.

    Для хранения в силу закона, осуществляемого без заключения договора хранения, в законодательстве обычно закрепляется следующий принцип: общие правила о договоре хранения применяются к обязательствам хранения, возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила. Так как основной правовой формой рыночных отношений является договор, то подобный принцип является достаточно естественной реализацией рыночного характера экономики тех стран, где действует подобное законодательство.

    Другой из приведенных выше видов хранения в силу закона (хранение в режиме налогового или иного публичного склада) может, как это следует из содержания приведенной выше нормы ЕТК США, осуществляться как без заключения договора хранения, так и с заключением этого договора.

    Особенности договоров хранения в коммерческом обороте. Легальное определение договора хранения обычно закрепляется так: хранитель обязуется хранить движимую вещь, переданную ему по-клажедателем (§ 688 ГГУ, ст. 763 ГК Грузии).

    Таким образом, в легальном определении договора хранения обычно закреплена достаточно узкая цель хранения — сохранение объекта хранения (вещи) от отрицательного воздействия внешней среды (от порчи и похищения). Если же имущество (вещь) является опасным, то основная цель его хранения иная — ограничить отрицательное воздействие самого объекта хранения на внешнюю природную и/или социальную среду. Эта цель в легальном определении договора хранения обычно не отражается. Она, как уже было сказано ранее, закрепляется в специальном законодательстве, посвященном подобным видам хранения.

    Договор хранения является фидуциарной сделкой, вследствие чего хранитель обязан по общему правилу лично исполнить данный договор. Он вправе передать вещь на хранение третьему лицу только с согласия поклажедателя (§ 691 ГГУ, ст. 766 ГК Грузии). От покла-жедателя личного исполнения обычно не требуется.

    Договоры хранения можно разделить на: 1) договоры, заключаемые предпринимателем вне сферы коммерческого оборота; 2) договоры, заключаемые им в сфере коммерческого оборота. Рассмотрим подробнее второй вид договоров хранения.

    Как указывалось выше, разнообразие условий коммерческого оборота приводит на практике к разнообразию видов таких договоров

    хранения, среди которых законодатель обычно выделяет: 1) договор хранения на товарном складе, 2) договор хранения вещей в гостиницах. Наибольший объем правового регулирования предусмотрен для договора хранения на товарном складе, что является следствием значимости данного договора для рыночной экономики.

    Следует отметить, что, несмотря на разнообразие видов договоров хранения, привлекших внимание законодателя, на практике указанные договоры содержат ряд общих условий. Это позволяет законодателю (независимо от того, в какой системе частного права он действует — дуалистической или монистической) выделить в отдельный раздел общие положения о хранении, которые обычно содержатся в общегражданских нормах.

    Нормы, регулирующие отдельные виды хранения, являются специальными по отношению к общим положениям о хранении. Последние применяются, если нормами, регулирующими отношения по отдельным видам хранения, не установлено иное.

    Общий договор хранения обычно является реальным и двусторонним. Что же касается его возмездное™, то в странах, в основе правовых систем которых лежат принципы римского права, он по общему правилу считается безвозмездным (например, § 689 ГГУ). В то же время проникновение в современном обществе коммерческого оборота в различные сферы деятельности приводит к тому, что правило о безвозмездности хранения постепенно уступает место обратному — правилу о возмездности. Свидетельством этому может служить ст. 1969 ГК Латвии, в соответствии с которой по общему правилу «вознаграждение хранителю считается безмолвно оговоренным. ».

    Сторонами общего договора хранения могут быть как граждане, так и юридические лица.

    Одной из основных особенностей коммерческого оборота является его рисковый характер, требующий от поклажедателя принятия специальных мер по стабилизации данного оборота.

    Одной из таких мер служит использование предпринимателем консенсуальных договоров хранения, предусматривающих как обязанность хранителя принять на хранение вещь в предусмотренный договором срок, так и повышенную ответственность хранителя.

    На практике подобные договоры хранения способны систематически заключать только профессиональные хранители: коммерческие организации, осуществляющие хранение в качестве одной из целей своей предпринимательской деятельности.

    Самым типичным хранителем в сфере коммерческого оборота является товарный склад — организация, хранящая в качестве предпринимательской деятельности товары и оказывающая связанные с хранением услуги. Правовому регулированию отношений по складскому хранению обычно посвящается специальный массив правовых норм (§ 416-424 ГТУ, ст. 7-101-7-603 ЕТК США и гл. 19 разд. 1 ГК Грузии).

    Договор хранения на товарном складе (договор складского хранения) имеет наибольшее значение для коммерческого оборота. Однако ныне действующее в ряде стран правовое регулирование отношений по данному договору имеет существенный недостаток, особенно ощутимый в случае, когда поклажедателем является предприниматель. Законодатель может сконструировать договор складского хранения как договор по общему правилу реальный (ст. 763, 780 и п. 1 ст. 793 ГК Грузии). В коммерческом же обороте по хранению, осуществляемом с участием поклажедателей-предпринимателей, в силу повышенной рисковости такого оборота наиболее привлекательными контрагентами являются товарные склады, заключающие не реальные, а консенсуальные договоры хранения.

    Вместе с тем это не означает, что реальные договоры складского хранения в коммерческом обороте не используются. Напротив, особая значимость складского хранения для коммерческого оборота, осуществляемого с участием граждан-потребителей (поклажедателей), обычно требует наличия таких видов товарных складов, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами или выданной им лицензией обязаны принимать на хранение (в том числе и незамедлительно) определенный товар от любого товаровладельца, если, в частности, данный товар обладает публичной значимостью. Примером может служить норма п. 2 ст. 2-701 ЕТК США о хранении на основании закона спиртных напитков и сельскохозяйственной продукции.

    Форма договора хранения. В коммерческом обороте письменная форма договора хранения является необходимой. На это указывает, в частности, то, что данный договор в силу значительной стоимости сохраняемых товаров, а также природы отношений по хранению (они

    направлены в будущее, и ввиду этого договор хранения не может быть исполнен в момент его совершения) требует наличия достаточно убедительных доказательств своего заключения.

    Рассмотрим особенности формы наиболее важного для коммерческого оборота договора хранения — договора складского хранения.

    Договор складского хранения заключается в письменной форме путем выдачи товарораспорядительного документа (складского свидетельства). В различных правовых системах названия данных документов могут несколько различаться, хотя практически везде существуют следующие: складская квитанция, складское свидетельство и свидетельство о залоге. Первая обычно не является ценной бумагой, а второй и третий документы, напротив, представляют собой товарораспорядительные ценные бумаги.

    В соответствии с п. 1 ст. 7-104 ЕТК США, § 424 ГТУ складское свидетельство является оборотной (ордерной) ценной бумагой, а в соответствии со ст. 788 и 791 ГК Грузии оно может быть выдано и как именная, и как оборотная (ордерная) ценная бумага. В то же время ГК Грузии не предусматривает удостоверения складской квитанцией принятия товара товарным складом.

    Складская же квитанция (именуемая, например, в п. 2 ст. 7-104 ЕТК США «любым иным документом») ценной бумагой не является. Исключением служит квитанция, выданная в США государственным приписным складом, предназначенным для хранения публично значимых товаров (спиртных напитков или сельскохозяйственных продуктов, складируемых на основании закона). Такая квитанция в силу п. 2 ст. 7-202 ЕТК США приравнивается к складскому свидетельству.

    Использование специальных видов документов для оформления договора складского хранения обусловлено наличием у подобного оформления особой цели — упрощения оборота находящихся на складе товаров.

    Наибольшую простоту оборот хранящегося на складе товара приобретает, когда договор складского хранения оформляется складским свидетельством. В то же время определенной платой за упрощение оборота хранящегося товара при применении складских свидетельств является более сложная природа этих письменных документов по сравнению с документами (складскими квитанциями), которые по общему правилу могут являться письменной формой сделки.

    Как уже было сказано ранее, законодатель наделяет складские свидетельства свойствами ценных бумаг— товарораспорядительных документов, с передачей которых передается и вещное право распоряжаться хранящимся на складе товаром. Таким образом, держатели указанных ценных бумаг могут, в частности, продавать товар, переданный товаровладельцем (поклажедателем) на хранение, без физического вручения данного товара покупателю. В первую очередь именно эти особенности передачи прав на товар значительно упрощают оборот хранящегося товара.

    Существенной особенностью указанных ценных бумаг является то, что ими удостоверяется не только вещное право их держателя на хранимый товар (либо его залоговое право), но и основание возникновения данных прав — договор складского хранения.

    Примерами реквизитов складского свидетельства обычно являются (согласно п. 2 ст. 7-202 ЕТК США; п. 1 ст. 789 ГК Грузии):

    1)дата выдачи складского свидетельства;

    2) номер складского свидетельства;

    3) наименование и место нахождения товарного склада;

    4) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение;

    5) описание принимаемого на хранение товара;

    6) срок, на который товар принят на хранение (если такой срок устанавливается), либо указание, что товар принят на хранение до востребования;

    7) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;

    8) подпись хранителя.

    Наименьшие возможности в обороте предоставляет складская квитанция. Она не является товарораспорядительным документом, т. е. ее передачей нельзя оформить ни передачу права распоряжения на хранящийся на складе товар, ни передачу прав и обязанностей по договору складского хранения. По складской квитанции получить хранящийся товар может только то лицо, которое сдало его на хранение.

    Для уступки права товаровладельца (поклажедетеля) на получение товара со склада, которое возникает из договора складского хранения, оформленного складской квитанцией, следует применять общие правила, относящиеся к уступке права требования.

    Содержание договора хранения. Стороны договора должны прежде всего согласовать условие об объекте хранения (о том, что именно будет храниться).

    Условие об объекте хранения. По общему правилу хранитель обязан возвратить поклажедателю те же самые вещи, которые последний передал ему. Вместе с тем возможно и исключение из этого правила, связанное с хранением обезличенных вещей, определенных родовыми признаками. Возможность подобного хранения обычно должна быть прямо предусмотрена в договоре (п. 1 § 419 ГТУ, п. 1 ст. 7-207 ЕТК США, п. 1 ст. 786 ГК Грузии).

    В отдельных случаях особенности вещей до некоторой степени определяют вид договора хранения (например, хранение товаров на товарном складе или вещей постояльцев гостиницы).

    В то же время для такого объекта хранения, как вещи с опасными свойствами, законодатель обычно не предусматривает наличие специального вида договора хранения. Так как в современном обществе значение хранения данных вещей, как уже говорилось выше, постоянно возрастает, то подобное обстоятельство свидетельствует о существенных упущениях законодателя при правовом регулировании отношений хранения.

    Вместе с тем следует отметить, что законодатель обычно все же устанавливает ряд особых правил для подобного хранения. Эти правила разделяются на общие (связанные с хранением всех вещей с опасными свойствами, предусмотренные общими нормами о возмещении вреда, причиненного хранителю такими вещами, — § 694 ГГУ, ст. 769 ГК Грузии) и специальные (установленные для конкретных видов этих вещей в отдельных законах).

    В соответствии со специальными правилами хранитель должен обеспечивать «пассивность» сохраняемого имущества по отношению к внешней среде. Поклажедатель, не предупредивший хранителя об опасных свойствах вещей либо передавший их профессиональному хранителю под неправильным наименованием (в случае, когда из наружного осмотра нельзя обнаружить их опасные свойства), обязан возместить убытки и хранителю, и третьим лицам, если эти убытки были причинены в связи с хранением данных вещей. Специальные правила хранения для вещей с опасными свойствами предусмотрены, в частности, в отношении оружия, боеприпасов, ядерных материалов и тому подобного имущества; они не только уточняют, но и во многом изменяют общие правила хранения вещей с опасными свойствами.

    Условие о сроках. Законодатель обычно не устанавливает срок в качестве существенного условия договора хранения. Вместе с тем он не может полностью пренебречь внутренне присущей хранению направленностью в будущее. Подобная направленность делает временной фактор для деятельности по хранению одним из основных, что находит свое отражение и в правовом регулировании хранения: время, выступающее в форме целой системы сроков, играет в хранении важную роль.

    Существуют три основных вида сроков, связанных с договором хранения:

    1) срок передачи вещи на хранение — им является срок, когда в соответствии с договором профессиональный хранитель обязан принять вещь на хранение (ст. 7-203 ЕТК США);

    2) срок уведомления профессионального хранителя об отказе от передачи вещи на хранение (ст. 1970 ГК Латвии);

    3) срок хранения вещи — срок, в течение которого должна храниться вещь.

    Первый и второй виды сроков существуют только в консенсу-альных договорах хранения, а третий — как в консенсуальных, так и в реальных договорах хранения.

    Еще один вид сроков — это период, в течение которого хранитель обязан сохранять переданную ему вещь с целью возврата ее поклажедателю (этот срок указывается, в частности, в складском свидетельстве; по его истечении поклажедатель обязан взять у хранителя свою вещь). Однако данный срок, связывая в период его течения хранителя, по общему правилу не связывает поклажедателя: последний вправе взять вещь обратно и до истечения срока хранения (§ 695 ГГУ). Рассматриваемый вид срока может и не устанавливаться в договоре хранения. В подобном случае договор хранения считается заключенным на неопределенный срок, который, однако, не может быть безграничным. В силу общего принципа равенства сторон в договоре нельзя возлагать на хранителя чрезмерные расходы по хранению, которые, возможно, даже не будут ему возмещены. Ввиду этого «неопределенный срок» хранения по общему правилу, прямо закрепленному в законодательстве различных стран, ограничен

    обычным при данных обстоятельствах сроком хранения вещи (т. е. сроком, который устанавливается обычаями делового оборота) или определенным периодом, который отсчитывается от момента предварительного уведомления поклажедателя о расторжении договора хранения (п. 1 § 695 ГТУ).

    Договор хранения может содержать и иные условия хранения.

    Государственное регулирование деятельности по хранению. Некоторые виды хранимых ресурсов таковы, что отсутствие возможности их хранения либо их ненадлежащее хранение могут привести к отрицательным последствиям для прав и свобод третьих лиц, окружающей природной среды, государства или общества в целом.

    На правовое государство, особенно если это государство признает себя социальным, возложена обязанность по защите основных прав и свобод человека. Это предполагает такую форму реализации данным государством своих полномочий, как государственное регулирование предпринимательской деятельности по хранению тех видов имущества, ненадлежащее хранение которых может привести к отрицательным последствиям для указанных выше основных благ.

    Наиболее часто средствами государственного регулирования хранения являются:

    1) лицензирование некоторых видов этой деятельности;

    2) установление в определенных случаях специального публично-правового режима хранения — правового режима публичного склада.»

    Лицензирование предпринимательской деятельности по хранению и установление правового режима публичного склада ограничивают свободу предпринимательской деятельности и права собственника хранимого имущества.

    Ввиду фундаментальной значимости этих прав и свобод для стран с рыночной экономикой подобные ограничения обычно вводятся только в том случае, если:

    1) данные ограничения предусмотрены законом;

    2) ими обеспечиваются общественные или государственные цели — защита основ государственного строя, защита прав и законных интересов других лиц и пр.

    § 9. Кредитно-расчетные правоотношения

    Понятие кредитно-расчетных правоотношений. Кредитные и расчетные экономические отношения являются важным элементом любой экономики. Эти отношения пронизывают весь ее организм, создавая материальную базу для развития производства и торговли, обеспечивая их постоянное, бесперебойное функционирование. Без таких отношений невозможно представить не только деятельность отдельного предприятия или его подразделения, но и работу крупных хозяйственных объединений, да и всего хозяйственного комплекса. Человек, находясь в экономическом социуме, ежедневно производит расчеты, оплачивая работы или услуги, покупая товары и продукты.

    Кредит является основой хозяйственной деятельности. Многие организации начинают свое вхождение в мир предпринимательства именно с кредитования, приобретая таким образом необходимые средства производства и земельные участки для размещения будущего предприятия. В дальнейшем кредит также сопровождает хозяйственную деятельность, предлагая все новые и новые возможности развития бизнеса. Не менее важными являются и расчетные отношения. Ежедневно и ежечасно предприятие совершает множество платежей: приобретает материалы и запчасти, оплачивает те или иные услуги своих контрагентов и т. д.

    Кредитно-расчетные правоотношения имеют гражданско-правовую природу и опосредуют экономические кредитные и расчетные отношения. Провести их классификацию бывает достаточно сложно, поскольку они являются элементом всех гражданских сделок, как совокупность определенных обязательств или как самостоятельный договор. Чаще всего эти правоотношения возникают в коммерческом обороте и обслуживают предпринимательскую деятельность, а их ядром являются кредитно-расчетные правоотношения с участием кредитных организаций.

    Смотрите так же:  Прошу произвести перерасчет за электроэнергию

    Объединение этих отношений в одну группу и общее название «кредитно-расчетные правоотношения» весьма условно, поскольку на практике они облекаются в различную юридическую форму, что, однако, не исключает их тесной взаимосвязи. Так, расчеты могут быть совмещены в одной сделке с кредитом, а кредит может быть частью расчетов.

    Но, безусловно, наиболее широко кредит и расчеты распространены в коммерческих отношениях с участием кредитных организаций. Именно в этой области обнаруживается их внутренняя взаимосвязь и проникновение друг в друга: здесь они развиваются в рамках банковской системы. Эта система активно влияет на экономические отношения и диктует им дополнительные свойства, которые во многом отличают их от обычных гражданских отношений. Поэтому для понимания специфики кредитно-расчетных отношений в банковской сфере в первую очередь необходимо обращать внимание на специфику национальной банковской системы.

    Понятие банковской системы. Банковские системы большинства современных стран являются двухуровневыми и объединяют частные кредитные организации (которые делятся на банки и специализированные кредитные организации) и центральный банк (в задачу которого входит регулирование всей государственной денежно-кредитной политики). Каждая из стран имеет свои особенности организации банковской системы, что и обусловливает особенности национальных кредитных и расчетных отношений.

    Одна из наиболее типичных и развитых европейских банковских систем — это банковская система Германии. Законодательство Германии о банковской системе базируется на таких нормативных актах, как Закон о Немецком федеральном банке 1957 г., Закон о кредитном деле 1976 г. (в редакции 1985 г.), Закон о Немецком поселковом и сельском рентном банке 1989 г., Закон о Немецком кооперативном банке 1975 г., Закон о Немецком компенсационном банке 1986 г. Основной чертой немецких банков является их универсальность, что отличает немецкие банки от кредитных организаций других систем, и в первую очередь от англо-американских банков. Немецкие банки представлены тремя основными группами: три крупных банка, универсальные региональные банки и частные банкиры. Большинство банков представляют мощные финансово-промышленные группы, сохраняя при этом свою юридическую самостоятельность. Публично-правовыми институтам немецкой банковской системы являются сберегательные кассы и земельные банки, почтово-расчет-ные и почтово-сберегательные учреждения.

    Управлением кредитными организациями в Германии занимаются Федеральный банк и Ведомство по надзору за кредитным делом. Роль Федерального банка в Германии очень высока, он считается самым независимым центральным банком в мире, хотя и находится в собственности государства. Эта особенность центрального банка отражена в первую очередь в банковском законодательстве: Федеральный банк не обязан выполнять указания федерального правительства. Надзорная функция здесь находится в компетенции Федерального ведомства по надзору за кредитным делом, которое входит в структуру министерства финансов.

    Другая старейшая и наиболее развитая европейская банковская система — это банковская система Великобритании. Основными банковскими актами здесь являются Закон о банковской деятельности 1987 г., Закон о компаниях 1985 г., а также специальные акты (такие как Закон о финансовых услугах 1986 г., Закон о денежном обращении 1983 г., а также Закон о доверительных сберегательных банках 1985 г.). Отличительной чертой английской банковской системы является ее многозвенность и большое число иностранных банков. Она включает в себя Банк Англии, депозитные банки, торговые дома, иностранные банки, строительные общества, учетные, финансовые дома, трастово-сберегательные банки, Национальный сберегательный банк и международные банковские консорциумы. Большинство из них характеризуются высокой степенью специализации. Банковскую систему Великобритании возглавляет Банк Англии, который традиционно имеет большое влияние на банки и при этом сохраняет значительный либерализм в руководстве системой. Другим публичным органом является Совет по ценным бумагам и инвестициям, концентрирующий в своих руках всю контрольную власть над банковской системой.

    Банковская система Франции также в своем роде уникальна. Ее составляют три вида организаций: центральный банк, коммерческие банки и специализированные кредитные организации. Эти организации можно разделить в зависимости от формы собственности на государственный и коммерческий сектор. Таким образом, важной отличительной особенностью французской банковской системы является

    большая роль государства, которому принадлежит значительное число коммерческих банков. Также интересно, что к группе специализированных кредитных организаций здесь относятся не только банки взаимного кредитования, муниципальные, кредитные кассы, но и такой специфический вид парабанков, как финансовые фирмы. Деятельность французских банков основана в первую очередь на таких нормативных актах, как Закон «О кредитных учреждениях и контроле за их деятельностью» 1984 г. и Декрет «Об изменении некоторых положений о деятельности кредитных учреждений и контроле за ними» 1985 г.

    В рамках ЕС была реализована уникальная идея межгосударственной банковской системы. В результате Маастрихтского договора 1992 г. произошли кардинальные изменения в европейской финансовой, банковской системе. Эти изменения состоят в том, что на базе единой европейской валюты центральные банки одиннадцати европейских государств передали свои полномочия в области проведения единой государственной денежно-кредитной политики наднациональному Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Именно этот банк возглавил европейскую систему центральных банков, благодаря чему в ЕС постепенно был создан единый рынок банковских услуг. Главной особенностью Европейского центрального банка является его федеральное построение. Вместе с тем он независим от национальных политических структур, что непосредственно отражено в его уставе. Современная структура ЕЦБ является двухуровневой: на первом уровне находится ЕЦБ, второй составляют центральные банки всех стран-членов, которые должны полностью подчиняться решениям ЕЦБ. В этой структуре учитываются и национальные интересы, поскольку руководители национальных банков имеют большинство в Совете управляющих ЕЦБ и именно они определяют его политику. Главной целью ЕЦБ является обеспечение стабильности цен в ЕС, для чего в качестве вариантов собственной денежно-кредитной политики он использует в основном обязательные резервы и операции на открытом рынке. В настоящее время правовыми источниками, закрепившими структуру банковской системы ЕС, являются Первая Директива Совета 77/780/ЕЕС от 12 декабря 1977 г. о координации законов, постановлений и административных положений, относящихся к учреждению и ведению бизнеса кредитных институтов, и Вторая Директива Совета 89/646/ЕЕС от 15 декабря 1989 г. о координации законов, постановлений и административных положений, относящихся к учреждению и ведению бизнеса кредитных институтов.

    Банковская система США является, наверное, самой демократичной из современных систем, но вместе с тем она достаточно сложная и многозвенная. Правовой базой, определяющей ее структуру, является целый ряд нормативных актов, объединенных в разд. 12 Свода законов США под названием «Банки и банковская деятельность», к которым принадлежат Закон о Федеральной резервной системе 1913 г., Закон о банковской деятельности 1933 г., Закон о банковской холдинговой компании 1956 г. и др. Банковскую систему США образуют национальные банки и банков штатов; банки — члены Федеральной резервной системы (ФРС) и банки, которые не входят в нее; бесфилиальные банки и банки с отделениями, а также банковские холдинги. Особенность этой системы — в ее двойном подчинении, поскольку ею руководят как федеральное правительство, так и власти штата, на территории которого располагается банк. Другая особенность заключается в том, что все банки делятся на национальные (получившие лицензию от правительства) и банки штатов. Система национальных банков подчиняется федеральным властям, Контролеру денежного обращения. Также контроль проводят такие важнейшие институты американской банковской системы, как ФРС и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (ФКСД). Национальные банки обязательно являются членами ФРС, в то время как банки штатов входят в эту систему по желанию.

    Наиболее мощной является банковская система Японии. Как ни странно, при этом в ней почти не используются законодательные предписания для банков. Для руководства системой здесь бывает достаточно устных распоряжений министерства финансов. Такие предписания не имеют силы закона, но тем не менее коммерческие банки не могут их не выполнить. Основу этой системы составляют общенациональные банки, которые включают в себя городские и региональные банки; региональные банки второго уровня; банки долгосрочного кредитования; трастовые банки. Еще одну группу

    в Японии составляют банки, которым разрешено принимать в виде вкладов биржевые инструменты (акции, облигации, производные инструменты), — это так называемые банки ценных бумаг. На кредитование малых предприятий, рабочих и служащих ориентирована деятельность различных кооперативных кредитных организаций и почтово-сберегательная сеть. Государство в Японии активно участвует в деятельности банков, но центральное место среди публичных институтов здесь принадлежит Банку Японии. Его правовое положение отличается тем, что, несмотря на осуществление государственных функций, государству в этом банке принадлежат только 55 % акций (частные акционеры, однако, не управляют банком).

    Понятие и виды кредита. Общим для кредитного договора является гражданско-правовой договор займа, который по-разному толкуется в различных национальных правовых системах. Заем — это такой договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает деньги или другие вещи, определяемые родовыми признаками, в собственность другой стороне (заемщику), обязующейся возвратить вещи того же рода, качества и количества (§ 607 ГГУ; ст. 1892 и 1893 ФГК). Заем — договор реальный, хотя по усмотрению сторон он может быть признан консенсуальным. Этот договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Заемщик обязан возвратить основной долг, а по возмездному займу — уплатить соответствующие проценты, размер которых устанавливается в договоре или законом. Обязанность уплаты процентов по обычным гражданским сделкам должна быть обязательно предусмотрена договором, а в коммерческих отношениях возмездный характер займа презюмируется.

    Другой близкой к договору займа правовой конструкцией является договор ссуды, в силу которого одна сторона (ссудодатель) предоставляет безвозмездно другой стороне (ссудополучателю) вещь для пользования, а ссудополучатель обязуется по окончании договора возвратить вещь (ст. 1875 ФГК; § 598 ГГУ). Таким образом, отличительными чертами ссуды являются безвозмездность договора, его реальный характер и то, что предметом ссуды всегда выступают индивидуально-определенные вещи (ст. 1878 ФГК). Вследствие этого (в первую очередь вследствие безвозмездности такого договора) ссуда практически не используется в коммерческих предпринимательских отношениях.

    Также понятие «ссуда» часто встречается в практике регулирования банковской деятельности, где оно является уже устоявшимся, хотя его значение отличается от классического понимания ссуды, поскольку здесь под ссудой обычно понимают предоставление банком кредитов под залог различных ценностей. Получая кредит, заемщик передает банку в залог недвижимость, ценные бумаги, товарораспорядительные документы и обязуется выкупить их в установленный срок. При нарушении этого срока банк может продать заложенное имущество и из полученной суммы погасить задолженность.

    Статья 1874 ФГК исходит из того, что ссуда (заем для пользования) — это такой вид займа, который не приводит к уничтожению предмета займа; заем же в собственном смысле предполагает потребление вещи путем пользования. Тем самым ссуда и заем объединяются в одну общую группу договора займа. В Германии, наоборот, исходят из четкого разделения между договорами ссуды и займа, а в странах общей системы права существует понятие «заем вещей для пользования»

    Банковский кредит принадлежит к числу активных банковских операций, которые занимают центральное место в деятельности любого банка. Такая деятельность обслуживается целым рядом гражданско-правовых сделок (лизинг, факторинг, договор поручительства, предоставление банковской гарантии, учет векселей и т. д.). Но центральное место среди них занимает собственно кредитный договор. К большинству банковских сделок, в том числе и к банковскому кредиту, применяются общие нормы гражданского и торгового права. Вместе с тем деятельность банков регулируется разнообразными специальными нормами, которые содержатся не только в кодифицированных актах, но и в судебных прецедентах и обычаях делового оборота.

    Формы банковского кредита весьма разнообразны, и в каждой из стран существуют свои кредитные инструменты, выработанные многолетней практикой. Специфической чертой английских банков является использование ими кредитования в виде овердрафта. Овердрафт неразрывно связан с текущим счетом клиента и позволяет владельцу

    счета выписывать чеки на суммы, превышающие кредитовый остаток на счете, в пределах установленного лимита. Подобная форма получения кредита очень выгодна для клиента, если его расходы временно превышают поступление денег на счет. Для заключения такого договора банк организует изучение коммерческого проекта клиента на основе представленных им бизнес-плана, планов реализации продукции и пр. Банк предоставляет клиенту право иметь овердрафт в течение какого-либо периода времени, а для особых клиентов такие отношения возможны и на постоянной основе. Овердрафт в Великобритании устанавливается на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом один раз в год от клиента требуется полное погашение кредита. Процент по овердрафту начисляется ежедневно на непогашенный остаток. Данная форма кредита является очень выгодной для клиента, поскольку он платит только за фактически использованные суммы.

    остаток на счете в банке. Открытию кредитной линии предшествует тщательное изучение банком финансового состояния клиента и последующие ежегодные проверки.

    Ссуды под закладную (mortgage loans) применяются для финансирования покупки недвижимости, строительства заводов. Это долгосрочные ссуды (до 15 лет и более). Погашение по кредиту производится по графику, причем с погашением кредита выплата процентов уменьшается, а выплаты по основному долгу — увеличиваются.

    Строительные ссуды (construction loans) выдаются на строительство, обычно на срок до двух лет, при этом заемщик периодически оплачивает процент. По мере продвижения строительства в качестве обеспечения ссуды передается закладная, после чего начинается выплата основного долга.

    Активной банковской операцией (кредитом) также является лизинг. Эта форма финансирования является альтернативой классическому кредиту, и банки активно участвуют в лизинге либо непосредственно, либо через создаваемые для этого лизинговые компании. Лизинг бывает нескольких видов, один из которых — лизинг с привлечением средств (leveraged leasing). В этом случае лизинговая компания для покупки оборудования берет в банке кредит в размере 80-90 % его общей стоимости; тем самым в таком лизинге обязательно участвует банк (или как арендодатель, или как банкир). Он может привлечь к организации долгосрочной аренды и других финансовых посредников (например, инвестиционные банки, финансовые компании).

    Также в США популярны ссуды индивидуальным заемщикам, которые связаны главным образом с приобретением недвижимости и с покупкой товаров длительного пользования, а также с получением ссуд на неотложные нужды. Ссуды под закладную (mortgage loans) обеспечивают покупку жилья. Это долгосрочные ссуды (их средний срок 27 лет), важным условием которых является частичное погашение стоимости жилья за счет собственных средств заемщика. Обеспечением кредита является залог покупаемой недвижимости.

    Потребительские кредиты в США бывают двух основных видов: ссуды с погашением в рассрочку и возобновляемые ссуды. Ссуды с погашением в рассрочку (installment credit) используются для покупки бытовых товаров длительного пользования (например, автомобиля). Банк выдает кредит в размере, покрывающем большую часть стоимости автомобиля, на срок два-три года. Такой кредит может содержать условие о том, что заемщик может либо погасить ссуду, либо

    передать автомобиль банку по остаточной стоимости в оплату долга. Возобновляемые ссуды предполагают открытие клиенту кредитной линии на определенный срок, а процент начисляется на реально полученную сумму. Если ссуда погашается быстро, то процент в пользу банка не начисляется.

    Основное количество таких ссуд приходится на кредит по банковской кредитной карточке (bank credit card). Ее владелец имеет в банке кредитную линию, и кредит предоставляется ему в тот момент, когда он производит платеж за покупку в магазине. Магазин в этом случае должен являться участником специальных «карточных соглашений».

    Французские банки предоставляют организациям самые разные краткосрочные кредиты, среди которых можно выделить кассовые кредиты (les credits par caisse), кредиты для финансирования долговых обязательств (les credits definancement des creances commerciales ou professionelles), кредиты под товары (les credits sur marchandises) и гарантийные кредиты (les credits par signature).

    Кассовые кредиты служат удовлетворению срочных кратковременных потребностей клиента. Их выдача упрощена и производится в форме разрешения иметь дебетовое сальдо на текущем счете в пределах лимита. Кассовые кредиты делятся на краткосрочный овердрафт (lafacilite de caisse), используемый в основном при затруднениях с наличностью, и продленный овердрафт (decouvert), основанием которого является нехватка средств, связанная с ожиданием поступления дохода от произведенных операций. Банк может потребовать от клиента в качестве условия предоставления кредита выдачи одного или нескольких векселей на предъявителя, которые он затем предполагает учесть в центральном банке. В этом случае налицо рефинансирование краткосрочных кредитов.

    Кредиты для финансирования долговых обязательств клиентов предоставляются в основном в форме мобилизационного кредита. Мобилизационный кредит (credit de mobilisation de creances commerciales) применяется для финансирования операций с векселями. Для этого векселедержатель группирует свои векселя в партии по датам оплаты, после чего выписывает один вексель на общую сумму. Банк учитывает суммарный вексель и взимает за это учетный процент и комиссию. Когда срок суммарного векселя истекает, банк списывает сумму векселя со счета фирмы.

    Директива 87/102/ЕЕС от 22 декабря 1986 г., Директива 90/88/ЕЕС от 22 февраля 1990 г. и Директива 98/7/ЕЕС от 16 февраля 1998 г. о сближении законов, постановлений и административных положений государств — членов ЕС, касающихся потребительского кредита).

    Расчетные отношения возникают практически между всеми субъектами гражданского оборота. В обычных ситуациях (связанных, например, с расчетами в магазине, на транспорте) ежедневно участвуют граждане и организации; предприниматели также проводят расчеты по своим сделкам, закупая продукцию, комплектующие, рассчитываясь с партнерами и контрагентами. Особой сферой расчетных отношений являются расчеты с участием кредитных организаций, где этот вид деятельности является профессиональным. Все расчеты можно разделить на наличные и безналичные. При этом в крупном оптовом обороте преобладают расчеты безналичные, в то время как в сфере розничной торговли по-прежнему основная масса сделок опосредуется наличными деньгами. Юридическая природа всех расчетных отношений вне зависимости от участвующих в них субъектов является гражданско-правовой. Именно поэтому при всем многообразии расчетных операций все они имеют одно общее начало, связанное с имущественным характером таких отношений.

    Понятие и виды векселя. В современном обороте широкое распространение получил вексель, что связано в первую очередь с его универсальностью. Вексель применяется как инструмент расчетов, служит обеспечением гражданских сделок и опосредует банковский кредит. Вексель может быть двух видов: переводным (тратта) и простым. Участниками отношений по переводному векселю являются три стороны: векселедатель (трассант), плательщик (трассат) и векселедержатель (ремитент). Тратта содержит требование векселедателя уплатить векселедержателю или его приказу обозначенную в векселе сумму в установленный срок или по предъявлении векселя. В отношениях по простому векселю участвуют два лица: векселедатель и векселедержатель. Простой вексель в отличие от переводного содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить определенную сумму векселедержателю или его приказу по предъявлении векселя или в установленный срок. Наиболее часто на практике используется конструкция переводного векселя, поэтому в дальнейшем речь пойдет в основном о нем.

    Вексельное законодательство достаточно обширно и включает не только национальные нормы, но и большое число международных унифицированных актов, ориентированных на регулирование вексельных отношений. Основная идея таких актов состоит в том, чтобы создать максимальную защиту вексельного кредитора. Задача унификации вексельных отношений остро встала еще в начале прошлого века, однако решить ее в достаточной мере удалось только в 1930 г., когда в Женеве была принята Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе. Приложением к этой Конвенции является Единообразный закон о простом и переводном векселе, который для стран, подписавших Конвенцию, является актом собственного национального законодательства. Кроме этого акта существуют и другие примеры унификации вексельного законодательства на международном уровне.

    В Германии в 1993 г. был принят специальный Закон о векселях, который определяет основные вопросы регулирования переводных и простых векселей. В этом акте нашла свое отражение позиция континентального вексельного законодательства. В Англии и США, как и в других странах общего права, существует свой вариант регулирования вексельных отношений, который основывается главным образом на английском Законе о векселях 1882 г. Кроме того, в США действуют нормы о векселе, закрепленные в Единообразном торговом кодексе.

    Правовая природа векселя может быть различной. В странах континентального права вексель — это денежная ценная бумага, а в странах общего права — это оборотный документ (или, точнее, инструмент).шз Вексель содержит денежное обязательство на определенную сумму. В противном случае (если эта сумма не определена) документ не может быть квалифицирован как вексель. При этом в континентальной системе юридически определенной признается уже исчисленная сумма, в то время как в английском законодательстве признается даже математически определимая сумма векселя.

    Денежное обязательство, вытекающее из векселя, по континентальному праву должно быть абстрактным, в то время как английскому праву не известна категория абстрактных обязательств, и если обязательство не оформлено в виде акта, оно будет действительным только при наличии встречного удовлетворения.

    Особое внимание следует обращать на форму векселя. В соответствии со ст. 1 немецкого Закона о векселях вексель должен обладать следующими реквизитами: наименование «вексель»; ничем не обусловленное предложение уплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика; указание срока платежа; место; наименование того, кому или приказу кого должен быть совершен платеж; указание даты и места составления векселя; подпись векселедателя. Отсутствие одного из указанных реквизитов лишает документ вексельной силы, за исключением отдельных изъятий законодательства.

    Английский закон предъявляет более упрощенные формальные требования к векселю и признает необходимыми: безусловный приказ о платеже денежной суммы; наименование плательщика; наименование лица, которому или приказу которого должен быть совершен платеж, или указание на то, что вексель выставлен на предъявителя; подпись векселедателя. Векселем признается любой письменный документ, который подписан его составителем и содержит безусловное обещание или приказ заплатить определенную денежную сумму.

    Все векселя делятся на три вида: 1) предъявительские, право на получение платежа по которым имеет любой предъявитель документа; 2) ордерные, право на получение платежа по которым имеет первое лицо, поименованное в документе; 3) именные, где такое право принадлежит только указанному в векселе лицу.

    В отличие от принципов континентальной системы в Англии и США допускается возможность векселя на предъявителя, поскольку здесь оборотными документами признаются только предъявительский и ордерный вексель. Практика использования именных векселей здесь значительно меньше, чем в Европе.

    Трассант, выдавая вексель ремитенту, становится перед ним обязанным, отвечая за платеж и за акцепт векселя. Тратты предъявляются для акцепта трассату, который учиняет на векселе свою подпись с добавлением слова «акцептовано». С этого момента трассат отвечает за платеж по векселю. При отсутствии платежа трассант несет регрессную ответственность перед ремитентом.

    При передаче прав на получение платежа происходит расширение круга субъектов вексельных отношений. Передача возможна

    в порядке общегражданской цессии. Для передачи права требования по ордерному векселю необходимо помимо передачи бумаги совершить на ней передаточную надпись, называемую индоссаментом. Эта передача возможна, даже если вексель выдан без прямой оговорки о приказе. Если векселедатель поместил в векселе слова «не приказу» или какое-либо равнозначное выражение, вексель может быть передан только в форме и с последствиями обыкновенной цессии. Индоссамент может быть совершен даже в пользу плательщика, либо в пользу векселедателя, либо в пользу любого другого обязанного по векселю лица. Эти лица могут индоссировать вексель далее. Индоссамент носит безусловный характер. Всякое ограничивающее его условие считается недействительным. Индоссамент должен быть написан на векселе и подписан индоссантом. При этом индоссамент может не указывать лицо, в пользу которого он сделан, или может состоять из одной подписи индоссанта (такой индоссамент называется бланковым). В этом случае индоссамент должен быть написан на обороте векселя или на добавочном листе.

    Надежность векселя повышается при создании отношений вексельного поручительства (аваль), посредством которого платеж вексельной суммы может быть обеспечен полностью или в части. Это обеспечение дается третьим лицом или даже одним из лиц, подписавших вексель. Аваль устанавливается на самом векселе словами «считать за аваль» и подписывается тем, кто дает аваль. Для аваля обычно достаточно одной лишь подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне векселя, кроме подписей плательщика или векселедателя. В авале обязательно следует указать, за чей счет он дан, поскольку при отсутствии такой записи он считается данным за векселедателя. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого дан аваль. Аваль действителен даже в том случае, если то обязательство, за которое авалист поручился, окажется ничтожным. Оплачивая вексель, авалист приобретает права, вытекающие из векселя, против того, за кого он поручился. В отличие о континентальной системы в Англии не существует вексельного поручительства, хотя в США есть возможность предоставления гарантии платежа по оборотному документу.

    Вексельные отношения прекращаются платежом. Вексель может быть выдан сроком: по предъявлении, в определенный срок от предъявления или составления либо конкретно на определенный день. Вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении. Он предъявляется к платежу в течение одного года со дня его составления, но векселедатель может сократить или увеличить этот срок. Также сроки могут быть сокращены индоссантами. Векселедатель может установить, что вексель сроком по предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока. Векселедержатель не может отказаться от принятия частичного платежа, но не обязан принимать платеж по векселю до наступления срока. Плательщик, который платит до наступления срока, делает это на свой страх и риск.

    В случае отказа в акцепте тратты, векселедержатель может предъявить иск к векселедателю и плательщику и регрессный иск к другим вексельным должникам. Отказ в платеже должен быть удостоверен актом, составленным в публичном порядке, и совершен в сроки, установленные для предъявления к акцепту. Векселедержатель должен известить своего индоссанта и векселедателя о неплатеже по векселю. Все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие вексель или поставившие на нем аваль несут солидарную ответственность перед векселедержателем. При этом векселедержатель имеет право потребовать исполнения одновременно от всех этих лиц, от каждого в отдельности или от нескольких из них, не будучи принужден соблюдать при этом последовательность, в которой они обязались. Требование, предъявленное к одному из обязанных по векселю, не препятствует предъявлению требования к другим, даже если они обязались позднее. Векселедержатель в порядке регресса может требовать не только сумму векселя, но и проценты на нее, если они были оговорены, а также издержки по протесту.

    Что касается простого векселя, то он обладает многими качествами, аналогичными переводному векселю, именно поэтому они регулируются одними и теми же нормативными актами. Принципиальное различие между ними состоит в том, что переводной вексель является приказом, адресованным векселедателем другому лицу, в то время как простой вексель является обещанием самого векселедателя. Как и в случае с переводным векселем, обещание уплаты должно здесь быть безусловным, и из текста обещания должно следовать намерение произвести уплату, а не просто указание на будущий факт уплаты. При этом континентальное законодательство и английская

    судебная практика идентично оценивают это свойство векселя. В отношениях по простому векселю участвуют два субъекта: векселедатель (он же плательщик) и векселедержатель (получатель платежа). Однако от этой классической схемы возможны отклонения, например, когда векселедатель выдает простой вексель, подлежащий оплате ему самому или его же приказу.

    Смотрите так же:  Компенсация по вкладам в 2010

    Понятие и виды чеков. Чек — это безусловный приказ клиента банку, ведущему его счет, выплатить определенную сумму предъявителю чека, его приказу или другому лицу, указанному в чеке. В этих отношениях участвуют три лица: чекодатель (лицо, выписывающее чек), банк-плательщик и чекодержатель (ремитент). Чеки в отличие от векселей всегда являются средствами платежа, и поэтому в таких отношениях обязательно участие кредитной организации. Отличие переводного векселя от чека заключается в том, что если вексель может быть выставлен на любое лицо, то чеки выставляются только на банк, где у чекодателя имеется особый счет. После предъявления чека банк обязан выплатить указанную в нем сумму из средств, хранящихся на счете чекодателя. В различных правовых системах правовая природа чека оценивается по-разному, что нашло свое отражение в особенностях чекового законодательства.

    В Англии чековое обращение регулируется Законом о векселях 1882 г., который положен в основу законодательства о чеках всех стран общей системы права. Другая группа стран регулирует чековые отношения на основании унифицированного международного акта — Единообразного чекового закона, который был принят в 1931 г. на основе Женевской чековой конвенции. Присоединившиеся к этой Конвенции страны строят свое внутреннее чековое законодательство на ее основании (например, Германия, где действует свой Закон о чеках 1933 г.). Другие страны не присоединились к Конвенции и имеют иной вариант чекового регулирования.

    В странах континентального права чек является ценной бумагой. Реализовать зафиксированное в нем право можно только путем его предъявления. В английском праве чек — это оборотный инструмент, разновидность переводного векселя (отличие заключается в том, что чек может выставляться только на банк). Содержанием чека является приказ чекодателя банку заплатить ремитенту или его приказу определенную сумму по предъявлении чека к оплате. Банк выплачивает деньги из средств, внесенных чекодателем на свой счет. Отношения между чекодателем и банком имеют в своей основе чековый договор, в соответствии с которым чекодатель распоряжается принадлежащими ему средствами и выставляет чеки на банк, а банк их оплачивает. Тем самым если банк не оплачивает чек, то перед чекодержателем становятся обязаны как банк-плательщик, так и чекодатель.

    Чек как любая ценная бумага имеет целый ряд обязательных реквизитов, которые за некоторыми исключениями являются одинаковыми в общей и континентальной системе права: чековую метку; безусловный приказ платить определенную денежную сумму; наименование плательщика; обозначение места платежа; дату выдачи чека; место выдачи чека; подпись чекодателя.

    Все чеки делятся на ордерные, предъявительские и именные. При этом наиболее оборотоспособньш является предъявительский чек, который передается путем простого вручения. В отличие от них ордерные чеки передаются путем вручения с предварительно совершенным индоссаментом.

    Обычный круг лиц чековых отношений может быть расширен в процессе передачи чека по индоссаменту или предоставления гарантии платежа по чеку (аваль). Каждый новый индоссамент создает нового чекового должника, который будет нести солидарную с чекодателем ответственность в случае неоплаты чека банком. Индоссамент на чеке может быть бланковым и именным. Первый состоит только из одной подписи индоссанта, и документ передается другому лицу путем вручения. Именной индоссамент содержит помимо такой подписи указание на индоссатора. Платеж по чеку может быть обеспечен полностью или в части суммы посредством аваля. Это обеспечение дается третьим лицом (за исключением плательщика) или даже одним из лиц, подписавших чек. Аваль ставится на чеке или на дополнительном листе, выражается словами «считать за аваль» и подписывается авалистом. Для аваля достаточно лишь одной подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне чека, если только подпись не поставлена чекодателем. В авале должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии такого указания он считается данным за чекодателя. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, за которое он поручился, окажется ничтожным.

    Оплачивая чек, авалист приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он поручился, и против тех, кто в силу чека обязан перед этим последним.

    В континентальной системе права чек нельзя предъявить к акцепту, поскольку чек выставляется только на банк. В Англии по Закону о векселях акцептованный чек рассматривается как переводной вексель, а в США акцепт чека освобождает чекодателя и всех предшествующих индоссантов от ответственности по чеку.

    Чек должен быть оплачен банком по первому требованию и в полной сумме, но в пределах определенных сроков. Чек, предъявляемый к оплате до наступления дня, указанного как день его выставления, оплачивается в день предъявления. Чек, который оплачивается в стране его выставления, должен быть предъявлен к платежу в течение восьми дней. Чек, который оплачивается не в той стране, где он выставлен, должен быть предъявлен к оплате в течение двадцати дней. Английский Закон о векселях рассматривает этот срок иным образом: чек должен предъявляться в течение разумного срока, длительность которого в каждом отдельном случае зависит от фактических обстоятельств. Совершение платежа освобождает плательщика от ответственности, даже если чек на предъявителя был похищен.

    Отказ банка оплатить чек должен быть публично удостоверен, что делается посредством протеста. Опротестование чека дает право его держателю предъявить требования о платеже к чековым должникам в порядке регресса. Протест или равнозначный акт должны быть совершены до истечения срока для предъявления чека. Держатель должен известить своего индоссанта и чекодателя о неплатеже. Каждый индоссант должен в свою очередь сообщить об этом своему индоссанту с указанием наименований и адресов тех, кто послал предшествующее извещение. Если будет послано извещение лицу, поставившему свою подпись на чеке, такое же извещение должно быть послано и его авалисту. В случае, если какой-либо индоссант не указал свой адрес, достаточно, чтобы извещение было послано тому индоссанту, который ему предшествует. Извещение может быть сделано в любой форме, даже путем простого возвращения чека. Тот, кто обязан послать извещение, должен доказать, что он послал извещение в срок.

    Существует несколько разновидностей чеков, используемых на практике. Для проведения безналичных расчетов используются расчетные чеки, которые не предполагают выплату по ним наличными. Широкое распространение получили так называемые кроссированные чеки, на лицевой стороне которых проведены две перечеркивающие чек линии. В таком кроссе (месте) вписывается только название банка или компании. Также для чековых расчетов используются чековые книжки с лимитированными чеками, которые выписываются только на сумму, не превышающую предела, указанного в чеке.

    Банковские безналичные расчеты являются самой популярной операцией в коммерческих отношениях. Для их организации банк сначала должен мобилизовать соответствующие средства путем заключения с клиентом разнообразных депозитных договоров и договоров на расчетное обслуживание. В дальнейшем на базе таких соглашений банк проводит расчеты по поручению клиента. Депозитный договор и договор на расчетное обслуживание принадлежат к группе пассивных банковских операций. Банковские безналичные расчеты могут быть нескольких видов: банковский перевод, инкассо, аккредитив и расчеты по пластиковым картам.

    Банковский перевод — самая простая форма банковских расчетов. В странах общей системы права расчетные отношения этой группы регулируются в основном судебными прецедентами, а в Европе им посвящен целый блок специального законодательства ЕС. В числе основных нормативных актов здесь можно назвать Рекомендацию 87/598/ЕЕС от 8 декабря 1987 г. о Европейском кодексе поведения в сфере электронных платежей и Рекомендацию 88/590/ЕЕС от 17 ноября 1988 г., касающуюся платежных систем и, в частности, отношений между держателем карты и эмитентом. Правила, относящиеся к защите интересов потребителей и клиентов при совершении международных банковских переводов, изложены главным образом в Директиве 97/5/ЕЕС от 27 января 1997 г. о трансграничных кредитных переводах.

    Система безналичных расчетов с помощью дебетовых и кредитовых поручений, передаваемых по системам межбанковской и почтовой связи, получила название «жиро»

    в таких странах, как Бельгия, Германия, Франция, Голландия, Австрия и Финляндия. Название «жиро» происходит от греческого слова «gyms» — круг, кругооборот. В Европе помимо банковских систем «жиро» существуют почтовые системы жиро-расчетов, которые используют для переводов сеть почтовых отделений. Так, в Германии значительная часть расчетов осуществляется через государственную почту. В США же система жиро-расчетов вообще отсутствует, а в Англии ее развитие происходит параллельно с системой расчетов чеками.

    В этих расчетах участвуют четыре стороны: плательщик, получатель средств, банк плательщика (эмитент) и банк получателя (исполняющий банк). Таким образом, перевод — это поручение плательщика своему банку заплатить со своего счета определенную сумму получателю через исполняющий банк. Банковский перевод от банка плательщика в банк получателя передается посредством телеграфа, по почте или с использованием других современных средств коммуникации, на основании специального договора между банками о корреспондентских отношениях. Поручение своего клиента банк-эмитент адресует банку-корреспонденту. Платежное поручение составляется на основе указаний перевододателя, затем банк-эмитент составляет соответствующее платежное поручение банку получателя. Клиентские поручения выполняются банком за счет перевододателя.

    Для организации международных платежей существует несколько международных расчетных систем, среди которых ведущее место занимает система «SWIFT», в Англии роль таких систем выполняют «BACS» и «CHAPS». Банкам, подключившимся к такой системе и заключившим соответствующий договор, предоставляется возможность реализовывать межбанковские корреспондентские отношения наиболее выгодным для себя и клиента образом.

    Инкассовые расчетные отношения устанавливаются между четырьмя участниками: плательщик средств, получатель средств, банк плательщика и банк получателя. Инкассо могут быть двух основных видов: чистое инкассо и документарное инкассо.

    Для обобщения практики использования инкассовых расчетов Международной Торговой Палатой в 1995 г. были подготовлены Международные правила по инкассо.

    Чистое инкассо применяется в основном при расчетах неторгового характера. Это операция, по которой банк обязуется получить деньги с третьего лица на основании платежного требования, выставленного его клиентом. При документарном инкассо банк должен предъявить плательщику полученные от своего клиента (получателя средств) документы, в число которых обычно входят акты приемки и товарораспорядительные документы. Плательщик получает эти документы только после уплаты соответствующей суммы. Если плательщик и получатель средств обслуживаются в разных банках, то инкассирующий банк направляет инкассо с комплектом документов в адрес банка-корреспондента (банку плательщика). После этого инкассирующий банк ждет, когда в его адрес от банка плательщика поступит почтовое или телеграфное извещение об уплате плательщиком соответствующей суммы против инкассированных документов (это является основанием для зачисления денег на счет получателя).

    Аккредитивная форма расчетов используется в основном в тех случаях, когда плательщик и получатель не имеют длительных коммерческих отношений, и поэтому расчетные операции между ними подвержены определенному риску. В этих отношениях кроме плательщика и получателя участвуют два банка: банк-эмитент (банк плательщика) и исполняющий банк (банк получателя средств). В соответствии с условиями договора, который заключили стороны, плательщик дает своему банку поручение открыть аккредитив, т. е. обособить на своем счете некоторую сумму, которая подлежит оплате получателю. Но перечисление этой суммы на счет получателя возможно только в том случае, если последний надлежащим образом исполнит условия договора между плательщиком и получателем и представит в исполняющий банк против выставленного аккредитива соответствующие документы, подтверждающие исполнение договора. При этом банк обязан проверить только внешние формальные признаки документов, не рассматривая фактическое соответствие товаров, работ и услуг сведениям, изложенным в документах. В случае представления в банк документов, не соответствующих условиям аккредитива, банк обязан их отклонить. Банк не несет ответственность за отказ в принятии документов, отступающих хотя бы в незначительной степени от условий аккредитива.

    Аккредитивы также делятся на отзывные или безотзывные. При выборе сторонами отзывного аккредитива банк-эмитент вправе изменить или отменить аккредитив без предварительного уведомления получателя средств. В этом случае получатель средств не может предъявлять к нему какие-либо требования, связанные с получением платежа. Все указания банка-эмитента об отзыве или изменении аккредитива вступают в силу лишь с момента получения исполняющим банком соответствующих уведомлений. До этого момента аккредитив считается открытым на прежних условиях, и исполняющий банк обязан осуществлять по нему соответствующие операции. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов предусматривают, что при отсутствии в аккредитиве указания о том, является ли он отзывным или безотзывным, аккредитив считается отзывным.

    При безотзывном аккредитиве исполняющий банк принимает на себя обязательство платить независимо от отзыва или изменения аккредитива плательщиком. Такое обязательство носит гарантийный характер и укрепляет уверенность кредитора в надлежащем исполнении договора.

    Расчеты платежными картами. В настоящее время во всем мире широко распространены расчеты с помощью банковских платежных карт. Основное регулирование этих правоотношений обычно проводится на уровне договоров между банками и клиентами. Вместе с тем в ряде стран существуют специальные и общие акты, регулирующие эти расчеты. Так, в Англии к числу таких актов статутного регулирования можно отнести Закон о потребительском кредите 1974 г., Закон о поставках товаров и услуг 1982 г., Закон о честной торговле 1973 г. В ЕС существует целый блок законодательных актов, ориентированных на регулирование расчетов с использованием пластиковых карт. К ним относятся Рекомендация 87/598/ЕЕС от 8 декабря 1987 г. о Европейском кодексе поведения в сфере электронных платежей, регулирующая отношения между финансовыми институтами, трейдерами и учреждениями услуг и потребителями, и Рекомендация 88/590/ЕЕС от 17 ноября 1988 г., касающаяся платежных систем и, в частности, отношений между держателем карты и эмитентом.

    Существует несколько разновидностей платежных карт:

    — классические кредитные карты, которые служат приобретению товаров; расчет по ним проводится против подписи держателя карты на специальном документе; держатель такой карты обязан в дальнейшем возместить произведенные расходы эмитенту;

    — чековые карты от имени эмитента гарантируют оплату чеков держателя карты при соблюдении ряда условий; таким условием может быть территория действия карты (так, «еврочековая» карта гарантирует оплату чеков, выписанных и оплачиваемых в пределах Европы);

    — дебетовая карта служит средством оплаты товаров в розничной торговле; в ее отношении обязательна предварительная авторизация; такая карта не предполагает кредитных услуг;

    — карты для получения наличных в банкомате, которые также именуют «cash cards».

    При этом следует иметь в виду, что одна банковская карта может отвечать сразу нескольким указанным признакам. Так, карта

    может быть кредитной или дебетовой и одновременно позволять снимать наличные в банкоматах. Эмитирующий карту банк обязан обеспечить надлежащую работу банкомата и адекватное выполнение им команд держателя карты, поддерживать банкомат в исправном состоянии и обеспечить предоставление банкоматом достаточной информации для правильного обслуживания счета клиента.

    При использовании карты для расчета за товары отношения между держателем карты и банком усложняются участием в них продавца и процессингового центра, который аккумулирует информацию о платежах по картам. Таким образом, общая схема взаимоотношений сторон при таких расчетах включает несколько договоров:

    — договор между держателем карты и банком-эмитентом;

    — договор купли-продажи между держателем карты и продавцом;

    — договор между продавцом товара и банком-эквайером об аренде и обслуживании банкомата;

    — договор между банком-эквайером и банком-эмитентом о проведении платежа.

    Договор факторинга применяется в международной практике уже дольно давно. Первоначально он возник в США в конце XIX в., но широкое распространение получил только в конце 1950-х гг. Причиной тому были неблагоприятные экономические факторы (усиление инфляции и неустойчивость экономики большинства стран в это время). Положение требовало быстрой реализации продукции, перевода капитала в денежную форму. Для решения этих задач раньше обычно использовали вексельные расчеты, однако это не всегда гарантировало оперативность и возмещение затрат на производство продукции. Так, при неуплате по векселю векселедержатель вынужден был обращаться в суд, что, естественно, не ускоряло расчеты, а делало их более сложными. Кроме того, не все фирмы были заинтересованы в судебном разбирательстве. В качестве выхода из этой ситуации и стал применяться факторинг. Он вводил в отношения продавца и покупателя посредника — специализированную компанию, которая регулировала возникающие между сторонами споры по оплате векселей и других товарных документов. В эти отношения постепенно стали включаться банки, а крупные промышленные предприятия начали создавать специализированные отделы факторинга.

    В настоящее время факторинговые фирмы действуют во всех странах (как на национальном рынке, так и в международном обороте), выступая посредниками в отношениях между предпринимателями различных государств. Как правило, они тесно связаны с банками либо являются их дочерними фирмами. Популярность факторинга в международной торговле позволила 28 мая 1988 г. в г. Оттаве подписать разработанную УНИДРУА Конвенцию о международном факторинге. При этом специального законодательства о факторинге в большинстве стран не существует.

    С экономической точки зрения факторинг — это особым образом организованная торговля долгами. Факторинг всегда связан с реализацией неоплаченных расчетных документов (счетов-фактур), возникающих между производителями и потребителями в процессе реализации товаров и услуг. Участниками факторинговых отношений в экономическом смысле являются три лица: фирма-поставщик, фирма-приобретатель (клиент) и фактор (факторинговая фирма). Фирма-поставщик в рамках заключенной с приобретателем сделки является кредитором, поскольку ей принадлежит право требования оплаты по договору. Приобретатель же является должником: лицом, обязанным произвести оплату по сделке. Посредником в отношениях между кредитором и должником выступает фактор, основное содержание финансовых услуг которого сводится к тому, чтобы удовлетворять права кредитора, т. е. гарантированно оплачивать его счета из средств, взыскиваемых фактором с должника.

    Эти экономические отношения опосредуются специальными договорами, среди которых центральное место занимает договор факторинга. Договор факторинга относится к группе посреднических договоров. Фактор оказывает здесь два вида услуг. Во-первых, это услуги в проведении расчетных операций между поставщиком и приобретателем; они составляют основу факторинговых отношений. Во-вторых, он часто оказывает целый комплекс так называемых дополнительных услуг, направленных на то, чтобы стороны имели возможность выполнить свои обязательства по основной сделке.

    Договор факторинга заключается между поставщиком и фактором и предполагает распределение между сторонами взаимных обязанностей. Поставщик передает фактору права требования в отношении своих контрагентов по договору. Тем самым поставщик производит уступку своих прав на получение платежей от покупателя. За это фактор обязуется немедленно, по первому требованию поставщика производить

    платежи против его коммерческих счетов или актов приемки вне зависимости от того, имеются ли в этот момент деньги у покупателя. Таким образом, фактор, выступая посредником в платеже между поставщиком и получателем, является для поставщика надежным гарантом оплаты договора получателем. С технической точки зрения эта операция выглядит как покупка фактором коммерческих счетов у поставщика и последующее предъявление их покупателю. Следовательно, договор факторинга является не только общим основанием для предъявления поручений поставщика фактору, но и сам регламентирует механизм документооборота между фактором и поставщиком.

    Для того чтобы оптимизировать риск фактора, договор факторинга обычно фиксирует общую сумму счетов, предъявляемых поставщиком к оплате, а также общий срок, в течение которого такие платежи могут производиться фактором. Сокращению рисков фактора также способствует детальный анализ фактором финансового состояния поставщика (подписание соглашения возможно только после этого). В результате заключения договора на протяжении всего срока его действия только фактор получает право быть посредником в расчетах между поставщиком и покупателем, и поставщик уже не имеет права воспользоваться услугами других факторов.

    Фактор также изучает платежеспособность клиента (фирмы-получателя). Для организации такой проверки поставщик должен обязательно информировать фактора о подписании соответствующего соглашения между поставщиком и получателем. Получатель также заинтересован в такой проверке, поскольку включение фактора в его отношения с поставщиком дает ему целый ряд преимуществ. Если фактор принимает поручение поставщика, это означает не только немедленную оплату этого поручения, но и является важной гарантией платежа для клиента (фирмы-получателя). Если в результате изучения финансового состояния покупателя выяснится, что покупатель не может оплатить сделку, фактор сообщает об этом поставщику. Однако это обстоятельство не обязательно препятствует осуществлению платежа фактора поставщику, поскольку в этом случае они могут достигнуть специального соглашения, по которому фактор хотя и примет соответствующие счета от поставщика, но их оплата будет произведена только после оплаты клиента.

    Договор факторинга включает ряд стандартных условий: обязательство фактора о переводе права требования по обязательству на фактора; порядок принятия фактором конкретных поручений (т. е. процедура согласования таких поручений, их одобрение или отказ выполнить); обязательство фактора открыть поставщику специальный счет для перечисления на него фактором средств за оплату счетов. Особенностью факторинговой процедуры является и то, что фактор совсем не обязан производить платежи по абсолютно всем счетам. Фактор имеет право по своему усмотрению (но, естественно, в рамках договора) отклонить любой конкретный счет, выставленный поставщиком.

    Преимущества факторинга очевидны в первую очередь для поставщика, поскольку участие фактора приводит к быстрому получению им платежа. Кроме того, заключение такого договора страхует поставщика от потерь, связанных с неплатежеспособностью получателя, от задержек в оплате и других негативных обстоятельств, сопутствующих отношениям сторон. Посредничество фактора переводит поэтапную оплату в оплату немедленную, единовременную, что выгодно поставщику. Таким образом, применение факторинга ускоряет получение платежей, гарантирует погашение задолженности, снижает расходы по ведению счетов и обеспечивает своевременность поступления платежей поставщику при временных финансовых затруднениях у покупателя.

    Естественно, эта услуга удорожает сделку между поставщиком и получателем, но при этом существенно сокращает риски несвоевременной оплаты. Кроме того, немедленное получение поставщиком денег существенно сокращает его нужды в оборотных средствах. Благодаря факторингу поставщик имеет возможность расширить сбыт своей продукции, применяя во взаимоотношениях с покупателями различные схемы оплаты. В этом случае, имея абсолютную гарантию того, что платежи в его адрес поступят своевременно, поставщик может допустить коммерческое кредитование своих контрагентов.

    Фактор несет в этих отношениях известные риски, поскольку в случае неоплаты счета покупателем все неблагоприятные последствия ложатся непосредственно на него и он лишается права регрессного требования к поставщику. С учетом этого вознаграждение

    фактора по договору может быть существенным и обычно складывается из двух частей. Первую составляет комиссия за выполнение поручения, которая исчисляется в процентах от размера оплачиваемого счета. Вторая — это стоимость услуг по кредитованию поставщика, зависящая в первую очередь от срока, в течение которого клиент возместит фактору его затраты, а также от средней ставки банковского процента. Эта ставка может колебаться в зависимости от экономических условий (в первую очередь от учетной ставки центрального банка).

    В зависимости от специальных условий различают конвенционный (открытый) и конфиденциальный (скрытый) факторинг. В первом случае поставщик открыто указывает на своих счетах, что требование продано фактору. При конфиденциальном же факторинге никто из контрагентов поставщика не осведомлен о кредитовании его продаж факторинговой компанией. Стоимость таких операций выше, чем конвенционных.

    Очень часто в роли фактора выступает банк или парабанковская организация. Банки, развивая факторинговые отношения, получают возможность расширить круг своих операций, а следовательно, существенно увеличить размер своей прибыли при одновременном усилении контактов со своими клиентами. С экономической точки зрения для банка операция факторинга является разновидностью активной кредитной операции, схожей по своей сущности с учетом векселя. В ее основе лежит покупка банком счетов-фактур (платежных требований) поставщика на отгруженную продукцию и передача поставщиком банку права требования платежа с покупателя продукции. Факторинговые операции в банковской практике называются факторинговым кредитом поставщика. Сфера применения факторинга в банковской деятельности обширна и может включать в себя даже такой договор, по которому фактор получает право требовать возврата выданного кредита. Обычно банковский факторинг сопровождается целым спектром дополнительных услуг со стороны банка, и его важной характерной особенностью является то, что банк всегда принимает на себя риск возможного неплатежа клиента.

    Дополнительные услуги фактора помимо обязанности производить платеж имеют большое практическое значение. Они отличают факторинг от обычной уступки права требования. Эти дополнительные услуги весьма разнообразны и предоставляют дополнительные выгоды контрагенту фактора. Благодаря им поставщик может не обращаться в многочисленные специализированные организации и не нести в связи с этим дополнительные расходы. В число таких услуг включаются: предоставление информации о финансовом положении контрагентов, различные исследования, прогнозы рынка, подбор потенциальных клиентов и другие бухгалтерские, информационные, рекламные, сбытовые и юридические услуги. Клиенты факторинговой компании могут отказаться от дополнительного штата служащих, выполняющих те же функции, что и фактор. Это создает экономию средств, которая в сочетании с выгодами от кредитования компенсирует достаточно высокую стоимость факторинга.

    Если фактором является банк, он обычно передает своим партнерам данные о кредитоспособности их клиентов, способствует быстрейшей оплате счетов, гарантирует возмещение долга, оказывает давление на клиентов, принуждая их выполнять необходимые требования. Также в число дополнительных услуг может быть включено кредитование фактором тех программ поставщика, которые связаны с поставкой и обеспечивают по ней необходимую прибыль. В условиях международной торговли подобные услуги чрезвычайно необходимы, поскольку позволяют продавцу на незнакомом ему рынке решать с помощью фактора практически все вопросы организации торговли. В этих условиях фактор становится главным партнером поставщика, фирмой, которая комплексно выполняет задачи по обеспечению работы производителя, продажи товара, выполнения услуг. В таких отношениях фактор может действовать как в рамках национального рынка, так и осуществлять международный факторинг, обслуживая нескольких производителей в различных странах. Такой характер деятельности фактора обусловливает необходимость его связей с другими факторинговыми организациями на территории экспортера или импортера.

    Другие публикации:

    • Морковь требования к качеству Корнеплоды. Характеристика, требования к качеству, упаковка и хранение, кулинарное использование. Корнеплоды - мощные сочные подземные органы некоторых культурных растений (брюквы, репы, петрушки, моркови, свеклы и др.). Корнеплоды - […]
    • Приказ минздрава россии от 29062011 624н Приказ Минздравсоцразвития России №624н от 29 июня 2011 г. Приказ, Минздрав России, 29 июня 2011 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной […]
    • Растаможка машин в кыргызстане Тарифы на 2018 год для растаможки авто в Кыргызстане, для физических лиц Мы предлагаем Вам воспользоваться одной из услуг нашего таможенного брокера растаможка авто в Кыргызстане. Наши специалисты приложат максимум усилий для оформления […]
    • Договор дмс 077мю-00 На что обратить внимание при заключении договора ДМС? Добровольное медицинское страхование (ДМС) является одним из самых распространенных видов страхования. Чтобы заключить договор ДМС необходимо знать о некоторых нюансах, которые могут […]
    • Приказ о введении в действие правил внутреннего трудового распорядка Приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка Подборка наиболее важных документов по запросу Приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и […]
    • Калькулятор транспортный налог в москве 2019 Проверка задолженности, оплата и подписка на уведомления о новых начислениях Мы проверим все Ваши налоговые задолженности перед ФНС РФ в Государственной информационной системе ГИС ГМП Мы отправим квитанцию оплаты Вам на электронную […]
    Договор хранения понятие и характеристика